מאמרים משפטיים

התקופה הקיימת בין החזן למעשה: פרובוקציה ומשפט פלילי

התקופה הקיימת בין החזן למעשה: פרובוקציה ומשפט פלילי

התקופה הקיימת בין החזן למעשה: פרובוקציה ומשפט פלילי

התקופה הקיימת בין החזן למעשה

לשם ביסוס טענת החזן, הן לשון החוק והן קודמיו מחייבות קיומה של רצף זמני בין הפרובוקציה לבין המעשה העוקב. הקשר בין שני אירועים אלו מוביל למסקנה כי אובדן השליטה של ​​הנאשם היה תוצאה ישירה של היותו נתון להקנטות ולהתגרות. ללא קשר זמני זה, ייתכן שהפרובוקציה התרחשה, כפי שנקבעה הן במבחנים אובייקטיביים והן במבחנים סובייקטיביים, אך התגובה לה התעכבה. במקרים כאלה, ניתן להרחיק את החזן מהמעשה הפלילי שנעשה כלפי הקורבן, ולא ניתן להתייחס אליו כהפסקת רוח רגעית. בדיוק בגלל זה יש חשיבות מכרעת לביסוס הרצף הזמני הזה לעניינו של החזן.

פרשנות מסגרת הזמנים והשלכותיה

בהליך פרשנות מסגרת הזמנים, הן לפני התיקון לחוק העונשין והן לאחריו, מחויב בית המשפט לפסוק במקרים בהם הפעולה בוצעה ללא תלות בכל פרובוקציה. עם זאת, ישנם מקרים בהם פרובוקציה מתמשכת משמשת כזרז שמוביל בסופו של דבר את הנאשם לבצע את המעשה. חשוב לבחון את לשון החוק שלאחר התיקון, הקובע כי המעשה מתרחש פעמים רבות בתגובה להתגרות המופנית כלפי הנאשם. מכאן עולה כי פעולתו של הנאשם חייבת להיות קשורה קשר הדוק לפרובוקציה, ולשמש תגובה ברורה. עם זאת, בית המשפט נקט עמדה מקלה יותר בעניין זה, וקבע כי אין צורך שהפרובוקציה תתרחש מיד לפני המעשה. במקום זאת, די בפרובוקציה מתמשכת והפעלה תכופה של המעשה. לדוגמאות נוספות ולפרשנויות מעמיקות ניתן לעיין במאמרים משפטיים.

פרשת גרשוני: הוכחת פרובוקציה מתמשכת

בפרשת גרשוני נאמר בעבר, כי ההתגרות שחווה הנאשם יכולה להתרחש כסדרה של אירועים נפרדים המשתרעים על פני פרק זמן משמעותי. כל אירוע תרם להתגרות של הנאשם, והוביל להצטברות של תסכול וכעס. אמנם אירוע אינדיבידואלי אחד לא יכול להיחשב כפרובוקציה מעבר למה שנחשב סביר ומקובל בחברה, אבל השיא של אירועים מרובים, ללא קשר לתדירותם, הוא זה שמוביל בסופו של דבר לנקודת שבירה ולאובדן קור רוח. זה מוכיח שכאשר בוחנים את המצב בכללותו, מתברר כי התרחש דפוס מתמשך של פרובוקציה.

התגרות מתמשכת וההחלטה לבצע מעשה פלילי

נשוב לעיין כעת בפרשת חילו, שם נקבע כי ההכרה במושג "חזן מתמשך" מותנית בשני תנאים מצטברים: ראשית, הנאשם לא תכנן מראש את ההחלטה לבצע רצח; ושנית, לעתים קרובות היה אירוע קודם, המכונה חזן אחר, שיש לו משמעות והשפעה משלו (המכונה לפעמים "טריגר"). לפיכך, היבט העיתוי הוא מכריע, שכן ככל שאנו מתרחקים מהאירוע הממשי, ההנחה היא שהפרט מחזיר לעצמו את השליטה, והמעשה אינו עוד תגובה ספונטנית שעורר הנאשם, אלא פעולה המונעת על ידי רצון לנקמה. חיוני לבחון את נקודת המבט של רוזנברג, המתנגדת להחלטת בית המשפט בעניין חילו. לטענתו, הרציונל העיקרי מאחורי הפחתת האחריות הפלילית מבוסס על התפיסה כי על התוקף לפעול באופן ספונטני ומבלי להבין את ההשלכות המוסריות של מעשיו. עם זאת, בעניינו של חילו התברר כי הנאשם פעל בשיקול דעת, חרף קיומם של מקרים בלתי ניתנים להכחשה של התגרות, לרבות אירועי אינוס שביצע הקורבן.

מאבק למען זכויות אדם

התפיסה הקלאסית של שמגר של סימן-טוב הכניסה פרספקטיבה שונה בהשוואה לתפיסה זו. לדברי שמגר, אלמנט הזמן משחק תפקיד מכריע גם במקרים של פרובוקציה מתמשכת. כתוצאה מכך, לפעולת הפרובוקציה הסופית יש משמעות וצריכה להתיישר עם סטנדרט הפרובוקציה תוך שמירה הדוק עם האירועים בפועל. למי שמעוניין להעמיק בנושא, ניתן לעיין בשאלות מקרה שמציעות דוגמאות נוספות.

הכרת החזן המתמשך היא משימה מורכבת. אפשר לראות בזה שיא של אירועים וטריגרים, ובכל זאת זה מעלה את שאלת האחריות האישית. האם החברה לא צריכה לצפות מיחידים לשמור על שליטה עצמית? גם במצבים שבהם אנשים מתמודדים עם פרובוקציות מתמשכות, עלינו לשקול האם האירוע האחרון מצדיק אחריות פלילית מופחתת כלפי הנאשם. השופט מלצר התייחס לאתגר זה בפרשת היילו בכך שקבע שה"טריגר" חייב להיות בעל עוצמה עצמאית, אם כי פוטנציאלית נמוכה יותר ממה שנדרש לפרובוקציה בתרחיש של "חזן רגעי". בנוסף, ההחלטה לבצע את המעשה חייבת לעלות בליבו של הנאשם רק לאחר התרחשות ה"טריגר", ולא בכוונה תחילה. זה מבטיח שלא נאפשר מצבים שבהם הנאשם ממתין בכוונה להזדמנות שכבר תכננו מראש.

בנוסף לאתגר שהציב החזן המתמשך, בית המשפט בפרשת היילו הדגיש גם את הקשר בין חזן מתמשך והמבחן האובייקטיבי. היא הבהירה כי בבואנו לבחון חזן מתמשך ועריכת בדיקה יסודית של המבחן האובייקטיבי, חשוב להביא בחשבון את ההיסטוריה הענפה והרחוקה בין הנאשם לנפגע. משמעות הדבר היא כי המושג חזן מתמשך, כפי שהוגדר על ידי בתי המשפט, ישים במקרים בהם הנפגע העביר את הנאשם באופן עקבי לצורות שונות של התעללות, לרבות השפלה, סחיטה, איומים ומעשי סדום. בנסיבות מסוימות, הדבר מאפשר הערכה מקיפה של יסוד הפרובוקציה, אשר עשויה לכלול פעולות התגרות קודמים שהתרחשו בפער זמן משמעותי לפני ההרג. דוגמה ידועה ובולטת לכך היא פרשת כרמלה בוחבוט.

המערערת, מודעת לחלוטין למעשיה ולהשלכותיהם, שמה קץ לחייו של בעלה באופן טרגי בירי 31 כדורים מטווח קצר באמצעות גלגלת בתוך ביתם. מעשה רצח זה התרחש על רקע התעללות קשה ומשפילה שעברה המערערת לאורך כל נישואיה, לרבות באותו היום שבו החליטה ליטול את חייה. בעוד שהאישום הפורמלי נגד המערערת היה רצח, התביעה הכללית הכירה באופי המתמשך והמצטבר של ההתעללות שספגה, מה שהוביל בסופו של דבר למעשיה הנואשים. בית המשפט הכיר בחומרת נטילת חיי אדם, אך בחן גם את משקלם של הייסורים וההתעללות הבלתי פוסקים שדחפו את המערערת לנקודת השבר שלה. עקב כך, גזר עליה בית המשפט עונש מאסר של שבע שנים בלבד, הנמוך משמעותית מהעונש המרבי של עשרים שנה. החלטת גזר דין זו משקפת את ההכרה של החברה בערכם ובקדושת החיים, גם לנוכח נסיבות קשות שכאלה.

גישות חדשות לפרובוקציה מתמשכת

אליהו וגורלי מציגים במאמרם טיעון מעורר מחשבה, המדגיש את האופי הייחודי של פרשת חילו מבחינת אלימות מינית כלפי גברים. לטענתם, תיק זה יוצר תקדים חדש בכך שהוא הוריד את הרף לקביעת פרובוקציה מתמשכת, דרישה שהתקיימה באופן מסורתי. המחברים טוענים כי בית המשפט בהילו מפגין רגישות רבה יותר כלפי אלימות הנעשית על ידי גברים בהשוואה למקרים אחרים של אלימות כלפי נשים. הם תומכים בטענה זו במתן דוגמאות מקבילות שבהן בית המשפט לא שקל פרובוקציה מתמשכת, למרות שהיא נפוצה יותר מאשר בפרשת היילו. עם זאת, המחברים מכירים בכך שמנקודת מבט נורמטיבית, יש טיעון תקף לרגישות מוגברת כלפי אלימות מינית מתמשכת נגד נשים, שלמרבה הצער שכיחה מדי. משכך, הקביעה של "התגרות מתמשכת", השוללת בעצם את היסוד הנפשי של "כוונה ראשונה" הנחוצה במקרי רצח, תלויה בנוכחותן של פרובוקציות מתמשכות ומצטברות מצד הקורבן. חשוב לציין שהאירוע המעורר עצמו עשוי לא להוות פרובוקציה, אלא הצטברות של פרובוקציות המובילות לאובדן עשתונות.

משפט השוואתי: החזן המתמשך באנגליה

פרשת היילו כללה גם התייחסות למשפט ההשוואתי, שהתייחס לנושא המתמשך של החזן. במשפט זה הוסבר כי הדין האנגלי חורג מהמושג המסורתי של החזן בכך שהוא מחייב בחינה של חזן מתמשך ומתן הגנה חלקית במקרים בהם הנאשם מאבד שליטה עצמית עקב טריגר מספק, ללא צורך בפרובוקציה. מִקרֶה. המעשה אינו חייב להיות תגובה מיידית ותכופה להתגרות. לפיכך, לא רק שהחוק מתיר זאת, אלא שגם בתי המשפט האנגלים הכירו בהשפעה המצטברת של אירועים קודמים. בעניין Hailo, בית המשפט מבהיר עוד כי הדין האנגלי מתחשב באופי ההתנהגות שגרמה לאובדן השליטה העצמית, בנסיבותיו של הנאשם ובזמן שחלף בין ההדק לעבירה, שאינו חייב בהכרח. תהיה קצר. למידע נוסף על מקרי משפט דומים ניתן לעיין בדף טענות נגזרות ושלילתן.

לסיכום

לסיכום, חזן רגעי מתרחש כאשר הטיזר מתגרה בנאשם בכוונה ללא כל התגרות מוקדמת, מה שמוביל למעשה פלילי ספונטני. התגרות ראשונית זו של הקורבן כלפי הנאשם היא המעוררת את אובדן העשתונות. מאידך גיסא, חזנות מתמשכת מתייחסת למצב בו הנאשם נתון למעשי פרובוקציה חוזרים ונשנים על ידי הטיזר לאורך זמן, ולבסוף מגיע לנקודת שבירה. בתקרית מסוימת, טיזר הפך כל כך זועם שבסופו של דבר הרג את הצד השני המעורב. כתוצאה מכך, נקבע כי אמנם מעשה ההתגרות הסופי לבדו לא היה מצדיק הריגתו של אדם סביר, אך כאשר בוחנים את סדרת ההתגרויות הקודמות, מתברר כי ניתן היה להניע אפילו אדם סביר לבצע את המעשה. בתגובה לאירוע האחרון. לכן, ההבחנה בין עימות טיפוסי לעימות מתמשך נעוצה ברמת האינטנסיביות הנדרשת ביחס ל. פרובוקציה חוזרת אירועים שהובילו להרג. בעוד שיש ליצור פרובוקציה משמעותית בעימות רגיל, פרובוקציה פחות משמעותית יכולה להספיק בעימות מתמשך בשל ההשפעה המצטברת של עימותים קודמים המשפיעים על גודל האירוע האחרון. כדי להבין את הניואנסים המשפטיים והפסיקות הקשורות לפרובוקציה והחזן, ניתן לבקר בדף כתיבה אקדמית ולקבל מידע נוסף. בנוסף, לקריאה מעמיקה בנושא ניתן לעיין במאמרים נוספים במאמרים משפטיים המפורסמים באתר.

התקופה הקיימת בין החזן למעשה: פרובוקציה ומשפט פלילי Read More »

רמת הפרובוקציה הדרושה לנאשם: הבנה משפטית

רמת הפרובוקציה הדרושה לנאשם: הבנה משפטית

רמת הפרובוקציה הדרושה לנאשם: הבנה משפטית

רמת הפרובוקציה הדרושה לנאשם

בתחום ההלחנה המוזיקלית, טמון הרווח בין הכוונה הראשונית לזוהר הגאונות של קנטור.

היגיון ההבחנה בין פעולה שבוצעה לאחר שיקול לבין פעולה שנעשתה ללא מחשבה

בהתייחס להיגיון העומד מאחורי ההבחנה בין פעולה שבוצעה לאחר שיקול זהיר לבין פעולה שנעשתה ללא מחשבה מוקדמת, הסביר מלצר בפרשת היילו כי היעדר התלבטות נועד להבדיל בין בחירה מכוונת לשים קץ לחייו של מישהו החלטה להרוג מבלי לקחת בחשבון את ההשלכות המוסריות של מעשה כזה. הבחנה זו סובבת בעיקר סביב המושג "כוונה ראשונה", שבה הפרט שוקל את ההשלכות המוסריות של מעשיו לפני שמגיע למסקנה, ו"כוונה ספונטנית", שבה אכן יש החלטה להרוג, אך ללא הערכה מוסרית נלווית של השלכות המעשה.

היעדר הכוונה כמאפיין מגדיר

בתחום המושג של קנטור מדגישים קרמניצר ולבנון את היעדר הכוונה כמאפיין מגדיר של הממד הסובייקטיבי. הם טוענים כי הנאשם אינו צריך להחזיק בשיקול דעת או לשקול את ההשלכות, אלא לעסוק במעשה ספונטני המבדיל אותו מפעולה מתוכננת מראש. כמו כן, מהדד קרמינצר מציע שהחזן דומה מאוד למבחן הבלתי מופרך, שכן המעשה לא היה מתרחש ללא התגרות של הקורבן, דבר המעיד על חוסר תכנון. בדומה לכך, קבע פרשת ביטון כי הכוונה הראשונה מנוגדת לפעולה המתבקשת מפרובוקציה, תוך הדגשת ההבדלים בין אנשים הפועלים בכוונה ותוך כוונה מוקדמת, לעומת אלו שהעכבות המוסריות שלהם נחלשו עקב גורמים חיצוניים.

היבטים משפטיים של הכוונה והבחירה

בדומה לקרמניצר ולבנון, גם הרדוף אינו דבק במבחן האובייקטיבי המשולב בתורת תביעת החזן. לטענת הרדוף, טעות חמורה היא לכלול יסוד אובייקטיבי בפרשנות היסוד הנפשי הגבוה ביותר, במיוחד בעבירה המשמעותית מכולן. תפקידו של בית המשפט הוא ליישם את החוק, לא עליו. אם המחוקק, שנבחר על ידי הציבור, בחר בדרך מסוימת להגן על החברה, בית המשפט אינו יכול לסטות ממנה וליצור צורה חדשה של הגנה חברתית, במיוחד לא על חשבון זכויות הפרט. גם רוזנברג מזהיר מפני שימוש במבחן אובייקטיבי, למרות משמעותו. במשפט הישראלי אימוץ מבחן אובייקטיבי אינו מבוסס על ראיות אמפיריות, אלא על תפיסה נורמטיבית גרידא. כתוצאה מכך, היא לא בוחנת מה רוב האנשים היו עושים בתרחיש של פרובוקציה, אלא מה האדם הנורמטיבי היה עושה. כדי להבין את ההבחנה בין מבחן האדם הסביר למבחן הסובייקטיבי, רוזנברג מציע לבחון את המשפט הפלילי במדינות שונות בארצות הברית, המחייבות את שניהם.

מהי רמת הפרובוקציה הדרושה לנאשם?

על פי הטרמינולוגיה המשפטית, נקבע והוחלט בעבר על ידי מערכת המשפט כי התגרות היא אירוע חיצוני שבו הקורבן מתגרה בנאשם, המתרחשת בסמיכות למעשה הפלילי, ובסופו של דבר מעוררת את הנאשם לבצע את העבירה כתגובה אימפולסיבית. כלומר, אין כוונה מוקדמת מצד הנאשם, וללא הפרובוקציה המעשה לא היה מתרחש. עם זאת, מה בדיוק מהווה פרובוקציה? אילו פעולות או נסיבות ספציפיות על הנפגע לבצע על מנת להגיע לסף הפרובוקציה שתגרום להרשעת הנאשם שהשפיע עליו לבצע את המעשה?

חשוב לציין כי לא כל מקרה של התגרות יכול להיחשב כבסיס תקף לתביעת "חזן", ולא ניתן להשתמש בכל אמירה מעצבנת כדי להפחית מעונשו ומאחריותו של העבריין שנטל חיים שלא בצדק. על מנת שהגנת פרובוקציה תהיה תקפה, חייבת להתקיים פרובוקציה סובייקטיבית ואובייקטיבית יחד עם תגובה סבירה של הנאשם בתגובה למעשיו המפחידים של הקורבן. פרשת ביטון העלתה את הסוגיה, כאשר ברק הדגיש את שאלת הפרובוקציה כעניין מקדמי. השלב הראשון הוא לקבוע האם הפרובוקציה עומדת ברף מסוים המצדיק לראות בה כהגנה פוטנציאלית, ולאחר מכן יש לבחון את ההיבטים הסובייקטיביים והאובייקטיביים של ההגנה. עם זאת, ישנם מקרים בהם היבטים אלו שזורים זה בזה, בהם מתקיים הסף האובייקטיבי לפרובוקציה, ללא קשר לאופן בו הפרט תופס זאת.

בית המשפט הנדון מצטט את ספרו של פלר, הטוען כי לא ניתן להצדיק פרובוקציה, גם אם היא לא מספקת פרט, במסגרת חברתית נורמלית. בעוד שאדם עשוי לחוש התרגשות, תסכול או כעס, אסור לו לפנות להתגרות. חשוב לחזור ולהדגיש כי מילים מעליבות אינן עומדות בקריטריונים של פרובוקציה ואינן אמורות לעורר תגובה קיצונית ואגרסיבית. הסטנדרט להערכת פרובוקציה הינו אובייקטיבי ואינו תלוי ברמת הכעס שחווה הנאשם. במקום זאת, זה חייב להיתפס על ידי הציבור כאקט חריג בהקשר החברתי, שבו מצופה שיחידים ישמרו על קור רוחם. למרות קיומם של מקרים דומים, בתי המשפט גילו חוסר עקביות בקביעותיהם. למשל, כאשר מדובר בפשעים שבוצעו בתוך המשפחה, כגון רצח אישה עקב בגידה, בית משפט אחד ראה כי תפיסת אישתו עם שכן מהווה פעולה מוצדקת. אלא שבמקרה אחר קבע בית משפט אחר דעה הפוכה.

במסגרת הלימודים ניתן להיעזר גם בכתיבה אקדמית המסייעת להעמיק את ההבנה המשפטית בנושאים אלו.

המבחן הסובייקטיבי והאובייקטיבי

גם המבחן הסובייקטיבי וגם המבחן האובייקטיבי הם מרכיבים חיוניים בתהליך הבחינה. התגלה כי יש לעמוד בשתי דרישות על מנת להעריך אשמה: מסגרת סובייקטיבית והערכה אובייקטיבית. החזן עסק בעיקר בהשפעה הפוטנציאלית של רגשות על השליטה העצמית של הפרט, מה שהוביל להפחתה באשמתו. הבדיקה הסובייטית נועדה לקבוע אם ההתנהגות הפרובוקטיבית, לאחר אישורה, השפיעה על הנאשם לאבד שליטה ולבצע את המעשה. לעומת זאת, המבחן האובייקטיבי, כפי שהודגם בפרשת סגל, כרוך בהערכה חסרת פניות של התנהגותו של הישראלי הממוצע, תוך בחינת האם מישהו מאותה קהילה יגיב באופן דומה לנאשם. זאת בשונה מהמבחן הסובייקטיבי, המתמקד בנסיבותיו האישיות של הנאשם. לפיכך, המבחן האובייקטיבי מבקש לקבוע האם רוב האנשים ייאבקו להימנע מלהגיב בצורה קטלנית, כפי שעשה הנאשם.

עם זאת, היו דעות חלוקות לגבי ניתוח זה. קרמניצר ולבנון, למשל, חלקו על המבחן האובייקטיבי עוד לפני תיקון 137 לחוק. הם האמינו שזה סותר את לשון החוק ויש לו השלכות מוסריות, שכן הוא מרמז שאדם סביר עלול לקחת חיים של מישהו. בעוד הפסיקה עדיין קבעה את חשיבותם של שני המבחנים, סוגיית משקלם היחסי עלתה בסימן שאלה. במילים אחרות, האם המשמעות של כל מבחן שווה? הנושא עולה שוב בדיון נפרד הנוגע לביטון, ובית המשפט הדגיש את חשיבות השמירה על המבחן האובייקטיבי והסובייקטיבי כאחד. עם זאת, יש טעם לבחון את המבחן הסובייקטיבי ללא תלות ביסוד הכוונה, מה שמעורר קריאה לפעולת חקיקה לקביעת אמות המידה הסובייקטיביות הנדרשות. הצהרותיו של אגרנט בנוגע לבנו הן רלוונטיות, המצביעות על כך שאנשים צריכים בדרך כלל להפעיל שליטה עצמית ולהתנגד להיכנע לנסיבות קיצוניות. עם זאת, חשוב להכיר בכך שהטבע האנושי נוטה לחולשה, ויש מקרים בהם ניתן לייחס אובדן שליטה עצמית להתגרויות של הקורבן. אמנם יש לקחת בחשבון את הגורמים הללו, אך אין לוותר על הענישה, שכן בוצע פשע ויש צורך בעונש מרתיע כדי להרתיע אחרים מללכת בדרך דומה. עם זאת, נוכחות הפרובוקציה מבדילה את הנאשם מרוצחים בכוונה תחילה, שכן אדם ממוצע יכול למצוא את עצמו במצב דומה לזה של הנאשם. אנשים אלו, אשר מקפידים על נורמות חברתיות, עלולים לאבד שליטה עקב השפעת הפרובוקציה, וכתוצאה מכך למוות המצער של הקורבן.

המבחן האובייקטיבי בהקשר למבחן הסובייקטיבי

ברק, בניתוחו של פרשת ביטון, מפתח עוד יותר את מושג המבחן האובייקטיבי ויחסו למבחן הסובייקטיבי. הוא מבהיר כי המבחן האובייקטיבי הוא הרחבה של המבחן הסובייקטיבי במצבים הכרוכים בפרובוקציה. במילים אחרות, המבחן האובייקטיבי ישים כאשר מעשה ההרג היה מכוון והושפע מפרובוקציה. עם זאת, המבחן הסובייקטיבי אינו מתמקד בכוונה הראשונית. הוא בוחן האם הנאשמים הבינו את משמעות מעשיהם בעת ביצועם, דבר המעיד על כוונה, גם אם המעשה לא היה מתוכנן מראש. לכן, ההתמקדות אינה בכוונה תחילה אלא בהשלכות של הפרובוקציה.

מאבק למען זכויות אדם

בכדי להעמיק בנושאים נוספים בתחום המשפטי, תוכלו לעיין גם בבלוג המשפטי שלנו ובמדריך לסטודנטים למשפטים, כמו גם בשאלות ותשובות בנושאי משפט שונים.

רמת הפרובוקציה הדרושה לנאשם: הבנה משפטית Read More »

המתח בין זכויות אדם לחוקי הסכסוך המזוין: ניתוח משפטי מעמיק

המתח בין זכויות אדם לחוקי הסכסוך המזוין: ניתוח משפטי מעמיק

המתח בין זכויות אדם לחוקי הסכסוך המזוין: ניתוח משפטי מעמיק

המתח בין זכויות אדם לחוקי הסכסוך המזוין

המתח בין זכויות אדם לחוקי הסכסוך המזוין הוא היבט מכריע שיש לקחת בחשבון בעת ​​ניתוח חוקי המטרות. המשפט ההומניטארי הבינלאומי מסדיר את התקנות החלות במהלך סכסוכים מזוינים, בין אם הם בינלאומיים או לא-בינלאומיים באופיים. תחום המשפט הבינלאומי הנוגע לסכסוכים מזוינים מחולק באופן מסורתי לשתי קטגוריות: Jus Ad Bellum, המתמקד בהצדקת השימוש בכוח, במיוחד הגנה עצמית כפי שמתואר בסעיף 51 של אמנת האו"ם, ו-Jus In Bello, המתייחס ל- שימוש בכוח לאחר שהחל סכסוך צבאי.

הגנה על האוכלוסייה האזרחית

בתקופות של מלחמה, כאשר נורמות משפטיות ומוסריות נפגעות לעתים קרובות, הופך חיוני עוד יותר לשמור על האוכלוסייה האזרחית, הלוחמים הפצועים ושבויי המלחמה. המשפט ההומניטארי הבינלאומי שואף להשיג שתי מטרות עיקריות: ראשית, להבדיל בין לוחמים לאלו המוגנים, ושנית, להטיל מגבלות והגבלות על נשק ושיטות לחימה על מנת למזער סבל מיותר לעוסקים בלחימה.

פעולות מניעה לאחר ה-11 בספטמבר

בעקבות האירועים הטרגיים של ה-11 בספטמבר, גברה ההכרה בצורך בגישה יזומה להגנה עצמית. גישה זו מכירה בכך שבנסיבות ספציפיות, ייתכן שיהיה צורך בפעולות מניעה. היכולות המתגברות של ארגוני הטרור, בהקלה על ידי הגלובליזציה, הפכו את כוחות הביטחון לאתגר לזהות ולנטרל איומים אלה. כתוצאה מכך, מדינות ברחבי העולם, במיוחד ישראל וארה"ב, הבינו שאסטרטגיית סיכול אפקטיבית בטרור חייבת לכלול אמצעי מניעה חזקים. עם זאת, גישה מרחיבה זו מולידה התנגשות מהותית בין עקרונות בחירת היעד לבין המשפט ההומניטרי הבינלאומי, ומעלה דילמות משפטיות ואתיות מורכבות. אמנם אי אפשר לחקור את הנושא המורכב הזה במלואו, אך עבודה זו שואפת להציג מסגרת משפטית המאזנת בין דרישות צבאיות במאבק בטרור לבין שמירה על זכויות אדם.

שימור השלום והביטחון

שימור השלום והביטחון הוא המטרה העיקרית של האומות המאוחדות, כמפורט בסעיף 1(1) של מסמך היסוד שלה. האוסר על שימוש בכוח, סעיף 2(4) של מגילת האו"ם משמש כעקרון יסוד של המשפט הבינלאומי בעתות עימות. לסעיף זה, המוכר באופן נרחב כנורמה מקובלת, יש משקל משמעותי בחברה העכשווית. תקנת אמנת האו"ם על השימוש בכוח קובעת קווים מנחים קפדניים ליחסים בינלאומיים, עם שני חריגים בולטים: הגנה עצמית ופעולות שאושרו במועצת הביטחון בתגובה לאיומים על השלום והביטחון העולמי. חשוב להבדיל בין דיני המלחמה לבין היבטים אחרים של המשפט הבינלאומי המסדירים את השימוש המותר בכוח. גם אם השימוש בכוח אסור על פי המשפט הבינלאומי, דיני המלחמה עדיין חלים במצבים רלוונטיים.

הבדלים בין דיני המלחמה לחוקי זכויות האדם

חיוני להבדיל בין דיני המלחמה לחוקי זכויות האדם. חוקי זכויות האדם חלים על כל הפרטים בזמן שלום, בעוד שחוקי המלחמה חלים רק על קבוצות ספציפיות בתקופות של סכסוך מזוין. למערכות משפטיות אלו כללים ברורים ליישום ואכיפה. אמנות זכויות אדם רבות מאפשרות למדינות להשהות את יישומן בזמן חירום לאומי או בזמני מלחמה. דיני הכיבוש, המסדירים את חובות המדינה הכובשת ואת זכויות התושבים בשטח הכבוש, נפרדים מדיני המלחמה. עם זאת, ייתכנו מקרים שבהם מתרחשות פעולות איבה בשטח הכבוש, מה שמעורר שאלות האם חוקי הכיבוש או דיני המלחמה יגבר, או אם שניהם יחולו בו זמנית.

עקרון המידתיות

אמנם כללי המידתיות אינם חלים במלחמה כוללת, המאפשרים לצדדים להשתמש בכוח בלתי מוגבל כדי להכניע את האויב, אך חיוני למדינה להתמקד בהשגת מטרות שיכולות להגביר באמת את יתרונה הצבאי. נקודת המבט של הילי מרחיבה את החוקים המסדירים יעדים אלה. ראשית, מטרה צבאית נחשבת מותרת אם היא תורמת באופן פעיל לפעולות צבאיות ותפיסתה, נטרולו או השמדה חלקית או מלאה שלה מספקת יתרון צבאי מובהק. זה כולל מטרות כמו נשק, ביצורים, כמו גם שדות תעופה, נמלים וגשרים שתורמים למאמץ המלחמתי. עם זאת, כאשר מכוונים למטרות צבאיות, הכרחי למזער את הפגיעה באזרחים ובאובייקטים אזרחיים. שנית, אזרחים אינם נחשבים למטרות לגיטימיות במהלך הלחימה, אך אם הם משתתפים ישירות במלחמה, הם מקבלים מעמד של מטרות לגיטימיות. באבולוציה של הלוחמה, המעבר מסכסוכים בין צבאות מדינה מסורתיים לסכסוכים הכוללים ארגונים לא-מדינתיים מחייב בחינה ופיתוח יסודי של התקנות הנוגעות לסיווג של אנשים המעורבים באופן פעיל בלחימה. בנוסף, יש לקבוע באשר לנסיבות המצדיקות התייחסות למטרה מסוימת כלגיטימית. בית המשפט העליון, כאשר עמד בפני סוגיית צעדי הנגד הממוקדים, בחר להימנע ממתן הגדרה ברורה של מי מתאים כאזרח המעורב ישירות בלחימה. לבסוף, קיימות מטרות ספציפיות שאסורות בתכלית: העיקרון שלעולם אין לפגוע באזרחים בכוונה עומד ככלל יסוד בחוקי הלחימה.

המאבק בארגוני טרור

עם זאת, עיסוק בסכסוך נגד ארגון טרור מציג מאפיינים ייחודיים. כל מעשה טרור נחשב לפעולה פלילית בכל מערכת משפטית, ומבחינה היסטורית, המאמץ העולמי למאבק בטרור מתמקד במשפט הפלילי הבינלאומי. הגישה כללה ניסוח מאמרים שיחייבו את כל המדינות להעמיד לדין או להסגיר אנשים האחראים לביצוע פעולות טרור בעלות אוריינטציה בינלאומית. בנוסף לחוק הפלילי, פעולות טרור עולמיות העומדות בקריטריונים לסכסוך מזוין (עימות משמעותי בין קבוצות מאורגנות) עלולות לעורר יישום חוקים המסדירים לוחמה. קביעה אם החוקים החלים הם אלה של סכסוך מזוין בינלאומי או סכסוך מזוין לא בינלאומי תלויה במעמד הטריטוריה שבה מתרחש הסכסוך.

הבדלים בין לוחמים לאזרחים חפים מפשע

כאשר מתעמתים עם ארגונים שאינם עומדים בדרישות בעת מלחמה, מדינה שומרת חוק מתמודדת עם דילמות רבות בנוגע לאופן יעיל להילחם בישויות כאלה. דילמות אלו מקיפות שאלות מכריעות, כולל האתגר להבדיל בין לוחמים לאזרחים חפים מפשע כאשר ארגוני טרור מנצלים את האחרונים כמגן אנושי. בנוסף, עקרון המידתיות הופך מסובך לשמירה בנסיבות כאלה. בית המשפט העליון, במקרה של צעדי נגד ממוקדים, בחן לעומק את הבירורים הללו ונתן פסק דין. בית המשפט הכיר בכך שהרתעה היא טקטיקה מוצדקת בסכסוכים מזוינים; עם זאת, יש להשתמש בו כמוצא אחרון בשל הקושי להבחין בין לוחמים ללא-לוחמים. כמו כן, הדגיש בית המשפט את ההכרח בביצוע חקירות רטרוספקטיביות עצמאיות לכל אירוע, תוך הצבת דרישה זו כתנאי שיש לעמוד בו.

התפתחות דיני זכויות האדם

בתחום המשפט הבינלאומי, מדינות היו באופן מסורתי המוקד העיקרי. עם זאת, ככל שגדל הקשר בין מדינות ושחקנים לא-מדינתיים, נוצרה הכרה בצורך להרחיב זכויות וחובות בינלאומיות לשחקנים נוספים אלה. אבן דרך משמעותית בהתפתחות דיני זכויות האדם הייתה אימוצה של ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם בשנת 1948. למרות שהיא לא הייתה מחייבת מבחינה משפטית, הצהרה זו אומצה על ידי אומות רבות, כולל בתי משפט, והשפיעה על יצירת חקיקת זכויות האדם במדינות שונות. כתוצאה מכך, כל המדינות החברות באומות המאוחדות אשררו לפחות אחת מתשע אמנות זכויות האדם המרכזיות. אחת ההשלכות החשובות לכך היא שהגבול בין מלחמה לשלום היטשטש, כאשר חוקי זכויות האדם החלים כעת בתקופות של עימות לצד חוקים הומניטריים. יש הטוענים שזכויות אדם צריכות לחול בכל עת, גם בזמן מלחמה, בעוד המידה שבה ניתן להפר זכויות אלו נקבעת על פי חוקים הומניטריים שנקבעו המסדירים סכסוכים מזוינים. למעשה, החוקים המסדירים סכסוך מזוין מתרחבים בתקופות של מלחמה.

למידע נוסף על חוקי הסכסוך המזוין או המשפט הבינלאומי בישראל.

על מנת להבין טוב יותר את הסוגיות המשפטיות הנוגעות למשפט הבינלאומי והסכסוך המזוין, ניתן לקרוא גם על שאלות משפטיות בנושא וכן על הנחיות לכתיבת סמינרים במשפטים.

לקבלת מידע נוסף על אופן פעולתו של מערכת המשפט הבינלאומית ניתן לקרוא גם את המאמרים בבלוג שלנו וכן לבדוק את המאמרים האקדמיים בנושא.

מאבק למען זכויות אדם

המתח בין זכויות אדם לחוקי הסכסוך המזוין: ניתוח משפטי מעמיק Read More »

דיני מעצרים מינהליים בישראל: ניתוח חוקתי ואמנות זכויות אדם

דיני מעצרים מינהליים בישראל: ניתוח חוקתי ואמנות זכויות אדם

דיני מעצרים מינהליים בישראל: ניתוח חוקתי ואמנות זכויות אדם

דיני מעצרים מינהליים הקשורים לדיני זכויות אדם

לאחר שמילאנו את הוראות הדין הבינלאומי, יש לבחון האם המעצרים המנהליים שיישמה ישראל עומדים בחוק הבינלאומי. לשם כך ברצוני להיעזר במידע שפרסמו שלושה ארגוני זכויות אדם אשר בחנו את עמדתה של ישראל מול מערכת זכויות האדם בכל הנוגע להטלת מעצר מנהלי: מועצת זכויות האדם של האו"ם, הנציב העליון לזכויות אדם, דו"ח מזכיר המדינה של ארצות הברית והאגודה הישראלית לזכויות האזרח. למרות מחויבותה של ישראל לציית לזכויות אדם ולמשפט ההומניטרי, היא עדיין מאפשרת ומיישמת מעצר מנהלי, לעיתים בהיקף נרחב. לפיכך, יש לבחון האם דרכי הפעולה של ישראל תואמות אמנות בינלאומיות, ואם לא, מהם מנגנוני הניטור הבינלאומיים?

מערכת זכויות האדם הבינלאומית

בזירה הבינלאומית פועלות ועדות העוקבות אחר יישום האמנות והחוקים הבינלאומיים, כמו ועדת זכויות האדם, שהוחלפה על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם ב-2006 ומתמקדת בין היתר ביישום האמנה הבינלאומית בנושא אזרחי ופוליטי. זכויות. ההצהרה האוניברסלית של זכויות אדם וזכויות פוליטיות משנת 1966, יישם במקביל משרד הנציב העליון של האו"ם את ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם מ-1948. שני פריטים אלו נועדו לפקח על יישום מערכת זכויות האדם הבינלאומית. עם זאת, סמכויותיהם מוגבלות ומוגבלות בעיקר לבחינת תלונות על הפרות זכויות אדם, הוצאת דוחות ומעקב אחר ביצוען, מתן המלצות לאסיפה הכללית של האומות המאוחדות וקבלת דוחות מארגונים לא ממשלתיים. הם אינם מחייבים לפעול נגד פעילות המדינה אך מרבים לפרסם מספר דוחות ומחקרים בנושא המעצר המנהלי בישראל.

הדרישות מהמשפט הבינלאומי

ברצוני להדגיש כי המשפט הבינלאומי מכיר גם בצורך במעצר מינהלי במצבים ביטחוניים מיוחדים, אך הוא גם מחייב את המדינות להקפיד על כללים נוקשים בעת הטלת מעצר, כגון המשך פיקוח משפטי של מערכת המשפט ומתן מידע מסוים לגבי משך המעצר, ולאפשר ייצוג משפטי. בכל הנוגע לישראל, שני המוסדות שהזכרתי לעיל שבדקו את הנושא הדגישו כי המעצר המנהלי בישראל הוא מסיבי ושרירותי, ועל כן על ישראל להפסיק את השימוש התכוף במעצר מנהלי.

אזיקים

היקף המעצרים המנהליים

אבל זה לא רק היקף המעצרים, הדו"ח של מועצת זכויות האדם של האו"ם ושל הנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם מדגיש שישראל האריכה עשרות מעצרים מנהליים, בהיקף של שנים של מעצר בפועל, שהם לא היו קיימים אף ציין כי העצורים היכולת לערער על מעצר, בין בפני שופט במסגרת ההליך ובין באמצעות עתירה מאוחרת, היא ללא ידיעה על משך המעצר והסיבות לו והראיות הביטחוניות. הדו"ח גם קובע כי החוק הישראלי מאפשר למעשה מעצרים שרירותיים, שכן החוק הישראלי הוא פרשני ומאפשר מעצרים ללא אישור. למשפט אין הגבלת זמן והוא מבוסס על חיובי ביטחון מעורפלים. בהתאם לכך, הדוח ממליץ לישראל להפסיק את כל הפרות זכויות האדם הנובעות ממעצר מנהלי, להפסיק לחלוטין את המעצר המנהלי מסיבות ביטחוניות לא ברורות, ובדרך כלל להפסיק את המעצר המנהלי ולשחרר את העצירים ללא משפט. אוֹתָם.

ענישה קולקטיבית

יש הרואים במעצר מנהלי סוג של ענישה קולקטיבית. בשל היקף המעצרים המנהליים של פלסטינים לאורך השנים, עם מאות אלפי עצורים, יש אנשים שמסבירים שזהו ענישה קולקטיבית של הפלסטינים ופגיעה בכבודם ובחירותם. לעיתים אנשים אינם מבצעים פשע באופן אישי ואין להם קשר עקיף לפשע, אך הם מוצאים עצמם נתונים למעצר מנהלי לצורכי חקירה. אבל הביקורת לא מגיעה רק מבחוץ, יש בישראל גם מוסדות שמבקרים ביצוע מעצרים מנהליים ומעלים את המודעות המקומית והבינלאומית להפרות זכויות האדם של ישראל. מוסדות אלו יכולים להיות מעורבים יותר בפעולות משפטיות בתחום זה ולנסות להשפיע על המערכת מבפנים. כך למשל, האגודה לזכויות האזרח יכולה להשתתף בוועדות הכנסת, להביע את עמדתה בפני מחוקקים בישראל בעניין הפיקוח על המעצר המנהלי, ואף לעתור לבית המשפט העליון לבחון את חוקיות המעצר המינהלי. – הן לבחינת חוקתיות החוק הישראלי והן למטרת עצירים. עם זאת, גם לאגודה הישראלית לזכויות האזרח אין את הכוח והיכולת להשפיע באופן ישיר על הרשות המחוקקת וגורמי הביטחון, מלבד לקחת עמדות בוועדות הכנסת ולנסות לפעול בפני בתי המשפט ועל בסיס שיפוטי. מערכת ישראלית.

מעורבות האגודה לזכויות האזרח

שתי דוגמאות מעניינות למעורבות האגודה לזכויות האזרח באות לידי ביטוי במעורבות משפטית ופרלמנטרית. מבחינת התערבות משפטית, הגישה העמותה עתירה לבית המשפט העליון בשנת 1999 במטרה לבטל את המשך מצב החירום שהיה קיים בישראל מאז הקמתו (בג"ץ 3091/99). מאפשר למדינות להימנע מאכיפת אמנות זכויות אדם כגון האמנה הבינלאומית לזכויות האזרח ו-1966, אשר לפי סעיף 4, מאפשרת למדינות להגביל זכויות אדם בשטחן לאחר שמדינה הכריזה רשמית על מצב חירום וכן נמנעת מהבסיס חוק כבוד האדם וחירותו כי פרשנות החוק מאפשרת למדינה להגביל חלקים מהחוק בהתבסס על "מטרות לגיטימיות" ומצב החירום השורר בישראל.

בג"ץ איאד אשחק מחמוד

הליך זה נוגע למעצר במהלך אפריל 2002 של שלושה פלסטינים החשודים בטרור. צווי מעצר מינהליים הוצאו בתיקיהם והוארכו שוב ושוב למספר ימים להמשך חקירות ביטחוניות. העותרים והעצורים טענו כי המעצר המנהלי פוגע בחירותם של העצורים ומפר את האמנות הבינלאומיות והמשפט ההומניטרי. כדי לאשר שלא מדובר בפיגוע נקודתי אלא במגמה, אנו מציגים נתונים המראים מעצרים מנהליים רחבי היקף, שהגיעו לשיא בתקופת המתיחות הביטחונית ומבצע חומת מגן (מרץ-מרץ). מאי 2022). הנתונים שסופקו הראו כי כ-7,000 חשודים בטרור נעצרו במהלך תקופה מסוימת. בעוד שחלקם שוחררו בהתראה קצרה, לפחות 1,600 נותרו במעצר.

דיון ואיזון בין חירות וביטחון

כפי שהוזכר קודם לכן, בתי המשפט צריכים לאזן בין חופש האדם לצרכי הביטחון, ובמסגרת זו שופטים בוחנים ובוחנים את סוגיות המעצר המנהלי לאור אמנות בינלאומיות שהמדינה מחויבת להן. בית המשפט התייחס לאמנת זכויות האזרח משנת 1966 ולסעיף 9 שלה האוסר על מעצר שרירותי, וכן לאמנת ז'נבה ולסעיף 78 שלה המגן על האזרחים. העותרים טוענים כי מעצר מינהלי אינו מוכר על פי המשפט הבינלאומי כאמצעי מניעה ומתבצע ללא משפט, בטענה כי המשפט הבינלאומי אינו מאפשר מעצר שרירותי ולפיכך מעצר מינהלי בישראל אינו חוקי. לא חוקי לפי אמנות אלה. יתרה מכך, כנדרש בחוק הישראלי המקומי, העצורים לא היו נתונים לביקורת שיפוטית תוך 48 שעות, אך מכיוון שהחקירה הייתה מצומצמת ביותר ובסך הכל הוצאו צווי מעצר של 18 ימים על מנת להשלים את החקירה, היה להם מקום שחרור מיידי והעצורים נפגעה הזכות להליך הוגן.

מסקנות והחלטות

בפסק הדין בסוגיה ציין בית המשפט כי המלחמה בטרור מורכבת וכללי המשחק יוצאי דופן. בהקשר זה, התנהגותם של טרוריסטים מפרה גם את האמנה, כפי שמעידה העובדה שלעיתים קרובות הם מסתתרים בליבם של אזרחים, לובשים בגדים אזרחיים, אינם מהססים להשתמש באזרחים כמגן אנושי, ומתחבאים בבתי אזרחים כנקודת מוצא לפעילות טרור. בית המשפט ציין כבר בפתח פסק דינו כי המעצר לא היה שרירותי. עוד הדגיש בית המשפט כי למרות שחירותו האישית של הפרט היא הזכות החוקתית העליונה, אין היא זכות מוחלטת. ידוע שאם אדם מבצע פשע והורשע מוקדם יותר, ניתן לעצור אותו כדי להקל בחקירה או להרחיקו מהציבור, בענייננו כדי למנוע שיבוש החקירה או כדי למנוע התנהגות שיש בה סכנה. לציבור.

למידע נוסף על אמנות זכויות האדם הבינלאומיות או המשפט הבינלאומי בישראל.

דיני מעצרים מינהליים בישראל: ניתוח חוקתי ואמנות זכויות אדם Read More »

מעצרים מנהליים בישראל: ניתוח חוקתי ומאבק בטרור

מעצרים מנהליים בישראל: ניתוח חוקתי ומאבק בטרור

מעצרים מנהליים בישראל: ניתוח חוקתי ומאבק בטרור

מעצרים מנהליים בישראל: ניתוח חוקתי ומאבק בטרור

כאשר עוסקים בניתוח חוקתי, נהוג לשקול היטב ולאזן בין אינטרסים וזכויות שונים. במקרה זה, אנו עוסקים באופן ספציפי בביטחון המדינה, בשלום הציבור ובחיי אדם, תוך הכרה בחשיבותן של זכויות הפרט כגון חירות, חירות ושוויון עבור העומדים למעצר מנהלי. כדי להשיג איזון עדין זה, יש חשיבות מכרעת להדגיש את נחיצות המעצר המנהלי, למרות אופיו החודרני יותר בהשוואה למעצר פלילי מסורתי. כחלק מתהליך ההערכה החוקתית, חיוני לוודא שקיים קשר והתאמה רציונלית בין המטרה הרצויה לבין האמצעים המופעלים (כלומר, יעילות המעצר המנהלי). הסיבה לכך היא שללא הקפדה על עקרונות שלטון החוק, ביקורת חוקתית תתנהל באופן אידיאלי באופן זה. זאת ועוד, חשוב להעריך האם התועלת הנגזרת מהשגת המטרה עולה על הפגיעה הפוטנציאלית בזכויותיהם של העצורים, ובכך לשמור על איזון הולם.

נחיצות המעצרים המנהליים בתקופות שונות

פרק זה יחקור את נקודת המבט הישראלית על נחיצות המעצרים כאמצעי למאבק בטרור. הניתוח יתמקד בשני תקופות זמן נפרדות. התקופה הראשונה, שנמשכה בין 2000 ל-2005, התאפיינה באינתיפאדה השנייה ובעלייה משמעותית בפעילות הטרור. בתקופה זו התערב בית המשפט העליון ב-2002, והורה להחיל את אמנת ג'נבה הרביעית על השטחים הכבושים. התקופה השנייה, שהתרחשה בין 2006 ל-2008, באה בעקבות סיומה של האינתיפאדה השנייה וחידוש המשא ומתן לשלום בין ישראל לפלסטינים בהנהגתם של אולמרט ואבו מאזן. כדי לשמור על גישה מאוזנת המקיימת זכויות אדם והקפדה על המשפט ההומניטרי, הכרוכה בשמירה על חירויות הפרט, מניעת מעצרים שרירותיים והבטחת ביטחון הציבור, מחקר זה יבחן ארבע פסיקות של בתי המשפט. פסקי דין אלו מחייבים את בית המשפט העליון להעריך ולקבוע את שיווי המשקל שנקבע על ידי ערכאות נמוכות בתיקים הנוגעים למעצר מנהלי.

מטרת הכלי של מעצרים מינהליים

מטרת הכלי של מעצרים מינהליים היא לתת מענה לדרישה הפרוצדורלית של הרחקה ואי-כשירות של אנשים המהווים איום סביר לשלום הציבור, עוד בטרם יתקיים הליך פלילי או החלטה שיפוטית למעצר. השכיחות של אתגרים ביטחוניים כגון טרור, מרידות ופעילויות לאומיות או פליליות חמורות אחרות מחייבת שימוש תכוף במעצרים אלה. הם אמנם נחשבים כאמצעי חריף, אך הם נחשבים נחוצים לאור הנסיבות הביטחוניות החמורות. מערכת המשפט והחברה בישראל מכירים בכך שהמעצרים המנהליים מהווים אתגר משמעותי לעקרונות הדמוקרטיים ולזכויות האדם, אך מכירים בנחיצותם מדי פעם. כלי זה מסמיך את הרשות המבצעת לשמור על ביטחון המדינה ולהגן על אזרחיה, אך עליו להיות מלווה בפיקוח שיפוטי מחמיר. המטרה היא להגיע לאיזון בין צרכי הביטחון לבין ההכרח לשמור על זכויות אדם.

פטיש שופט

שימוש במעצרים מינהליים נגד טרור

המטרה העיקרית של מעצרים מנהליים היא לטפל בחשדות לעיסוק בפעולות טרור ופשעים חמורים, לרבות ביצוע פעולות טרור. באמצעות מעצר מנהלי, כוחות הביטחון מסוגלים לעצור חשודים לתקופות ממושכות ולערוך חקירות נחוצות כדי לחשוף את כוונותיהם ולמנוע פעולות טרור אפשריות. במקרה של מעצר מנהלי של תושבי הגדה המערבית, במיוחד פלסטינים, הצבא מבצע את המעצר בזמן ששירות הביטחון הכללי מטפל בחקירה. ההצדקה לניצול מעצרים מנהליים ותיוג אנשים כחשודים עשויה למצוא תמיכה מסוימת בבדיקה משפטית וציבורית אם היא משמשת למאבק יעיל בטרור ולהבטיח את ביטחון הציבור. עם זאת, יש חשש שישראל השתמשה במעצרים מנהליים למטרות מעבר לטווח המלחמה בטרור ושמירה על ביטחון הציבור, שעלולים להיות כרוכים במטרות צבאיות שנויות במחלוקת.

ביקורת על המעצרים המנהליים

אם נחיצות המעצר אינה מהווה מכשול, והמטרה ראויה וברורה כאחד, מתוך הבנה שהעצור יעבור בדיקה שיפוטית מיידית תוך 48 שעות או ישוחרר, אז מה האתגר? לפני שמתעמקים בעניין הביקורת השיפוטית, חשוב להכיר בכך שיכולים להתקיים ליקויים מהותיים או פרוצדורליים רבים במעצרים מנהליים, והיעדר או חוסר הביקורת השיפוטית עשוי להיות רק אחד מהם. עם זאת, לצורך סקירה זו, אתמקד בעיקר בהיבט המסוים הזה.

הפרוצדורה של מעצר מנהלי

בתחילה, המעצר התרחש במצב של פאניקה, אך הסטייה הזו ממעצרים פליליים טיפוסיים חורגת מעבר לחשש הראשוני בלבד. כל תהליך המעצר המנהלי שונה באופן משמעותי במישור הפרוצדורלי, מה שמשפיע כתוצאה מכך על זכויותיו של העצור. לאורך כל החקירה, העצור אינו מודע לחשדות הביטחוניים, מה שמותיר אותם בחושך לגבי סיבת מעצרם ועלול להפריע לניסיונות לסכל את הפעולה המיועדת. יתר על כן, קיים פוטנציאל לדחיית ייעוץ משפטי. עם הגעתו של העצור לבית המשפט, מחובתם של גורמי הביטחון להציג בפני השופט את החשדות והנימוקים הביטחוניים, אשר לאחר מכן נותן אישור למעצר המינהלי ולהמשכו. עם זאת, מידע זה נותר נסתר מהעצור. למרבה הצער, העצור אינו נכלל בהליך, כלומר נשלל ממנו ייצוג משפטי וחשיפת ראיות, ובכך נשלל ממנו את היכולת להגיש הגנה ולמעשה נשלל מהם משפט הוגן.

ביקורת ציבורית ובינלאומית

המבקרים טוענים, כנקודה השנייה שלהם, שישראל מבצעת מעצרים מנהליים ממניעים של מה בכך. לטענתם, ישנם מקרים שבהם מעצרים מנהליים רחבי היקף מתרחשים אך ורק למטרת חקירת אנשים שיש להם קשרים קלושים עם חשודים אחרים. מעצרים אלה, לעתים, נתפסים כאמצעי להטלת ענישה קולקטיבית. כמו כן, בנוסף להליך האמור לעיל, העצורים אינם מיודעים על האישומים נגדם, הם מוחזקים לתקופות ממושכות מבלי שהובאו לדין או נגישות לייצוג משפטי, והם נתונים לתנאי מעצר בלתי הולמים.

חוקיות וביקורת שיפוטית

למרות הדרישה החוקית מבית משפט לבחון מעצרים מינהליים תוך 48 שעות ומדי שישה חודשים לאחר מכן על מנת להעריך את נחיצותם, מדאיג לציין כי כ-10 עד 15 אחוזים מהמעצרים הללו נמשכים במשך שנה מבלי לעבור את הביקורת המשפטית המחייבת. תרגול זה נמשך למרות שהוא חובה. מהנתונים עולה כי בתקופות של מתח ביטחוני מוגבר, יש עלייה משמעותית במעצרים, כולל קטינים. עם זאת, כאשר משווים תקופות אלו לזמנים פחות מתוחים, ההבדלים אינם מהותיים. משכך, ניתן להסיק כי המדינה הפכה את המעצר המינהלי לשגרה, ללא קשר למצב הביטחוני. מבקרים ותומכים בזכויות אדם טוענים כי המעצר המנהלי מנוצל על ידי הפלסטינים כטקטיקה במאבקם. לטענתם, מעצרים אלה, שיכולים להימשך תקופות ממושכות של למעלה משנה, נועדו לשחוק את האוכלוסייה הפלסטינית. מעבר לכך, מעצרים אלו מתרחשים לרוב ללא משפט, גם במקרים בהם אין בסיס לביקורת. כאשר מובאות שאלות בפני שופט, הם מהססים להפריע למאמצי הביטחון ולבטל את המעצר. כתוצאה מכך, פעילי זכויות אדם טוענים כי שופטים נוטים יותר לקבל את ההצדקות שמציגה מערכת הביטחון במקום לערער עליהן.

למידע נוסף על חוקיות המעצרים המנהליים או ביקורת שיפוטית על מעצרים.

מעצרים מנהליים בישראל: ניתוח חוקתי ומאבק בטרור Read More »

מעצרים מנהליים במשפט הבינלאומי: ניתוח זכויות האדם והמשפט ההומניטרי

מעצרים מנהליים במשפט הבינלאומי: ניתוח זכויות האדם והמשפט ההומניטרי

מעצרים מנהליים במשפט הבינלאומי: ניתוח זכויות האדם והמשפט ההומניטרי

מעצרים מנהליים במשפט הבינלאומי: ניתוח זכויות האדם והמשפט ההומניטרי

פרק זה יתמקד בחקר המסגרת הנורמטיבית החלה במשפט הבינלאומי הנוגע למעצר פלסטינים. מבחינת המשפט ההומניטרי, אצמד לאמנת ז'נבה הרביעית ואבחן את הסעיפים הרלוונטיים הנוגעים למעצרים, עם דגש מיוחד על סעיפים 42 ו-78. בנוסף, בתחום זכויות האדם הבינלאומיות, אבחן שתי אמנות מרכזיות: ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם משנת 1948, במיוחד סעיף 9 (המכונה "ההצהרה"), והאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות משנת 1966, במיוחד סעיף 9 (המכונה "האמנה"). יתרה מכך, אתייחס גם להוראות המפורטות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו משנת 1992, שהוא חוק מקומי אך בעל תוקף בשטחי הגדה המערבית.

המסגרת הנורמטיבית של אמנת ז'נבה הרביעית

דיני המלחמה מקיפים את אמנת ז'נבה הרביעית, שנוסדה בשנת 1949. אמנה זו משמשת מסגרת רגולטורית ליחסים בין הכוח הכובש לאוכלוסייה האזרחית. חשוב לציין שאמנה זו חלה על כל הסכסוכים, ללא קשר לשאלה אם מדינה הכריזה מלחמה רשמית. מדינות מחויבות לדבוק ולספק מערכת מינימלית של כללים להגנה על האוכלוסייה האזרחית. ספציפית, ישנם סעיפים באמנה העוסקים בנושא מעצר אזרחים בשטחים כבושים.

סעיפים 42 ו-78 באמנת ז'נבה

סעיף 42 לאמנת ז'נבה מתווה את התנאים שבהם ניתן לבצע מעצרים. הוא קובע כי מעצר צריך להתרחש רק אם המצב הביטחוני מחייב זאת באופן מוחלט. בנוסף, סעיף 78 קובע כי מעצרים יכולים להתבצע רק אם יש חשש ביטחוני אמיתי. הוראות אלה מעניקות סמכות לבצע מעצרים, אך הן גם קובעות קריטריונים נוקשים להגבלת השימוש בכוח על ידי הכוח הכובש. הדגש מושם על הנחיצות ורמת הסכנה הנשקפת מהאדם הנעצר.

חובות הדדיות באמנת ז'נבה

אמנת ז'נבה קובעת חובה הדדית בין צדדים המעורבים במערכת יחסים, הקובעת כי אנשים הפועלים נגד הכוח הכובש יכולים להיות נתונים למעצר. לדוגמה, אם פעולה מבוצעת באלימות כנגד כוח המשיכה, היא נופלת תחת ההוראות המפורטות בסעיף 68. עם זאת, ללא קשר לנסיבות המובילות למעצר, האמנה מסדירה את התהליך, ומכסה היבטים כמו מיקום המעצר, תחבורה , והפרדה, כמו גם רווחתם הפיזית של העצורים, לרבות גישה לאוכל, שתייה ולינה. זאת ועוד, האמנה שומרת גם על זכויותיהם המשפטיות של עצורים, כמפורט בסעיפים 83-88. בעוד שלצבא הכובש יש סמכות לבצע מעצרים, הדגש מושם בעיקר על אחריותם להגן על זכויות העצורים ולהבטיח תנאי מעצר הולמים, בהתאם לחוק.

כוח כובש ופלסטינים

מסגרת זכויות האדם הבינלאומיות

בהקשר של מסגרת זכויות האדם, קיימות שתי אמנות בינלאומיות עיקריות הנוגעות למעצר פלסטינים בגדה המערבית: ההצהרה והאמנה. סעיף 9 של ההכרזה שם דגש משמעותי על מניעת מעצר שרירותי, מעצר או גלות. כמו כן, סעיף 9(א) לאמנה מתייחס באופן ספציפי לסוגיית המעצרים.

הזכות לחופש אישי ולביטחון

הזכות לחופש אישי ולביטחון היא אינהרנטית לכל אדם. אסור להכניס אדם למעצר או לכלא שרירותיים. אלא אם כן קיימים סיבות ונהלים חוקיים, אין לשלול מאדם את חירותו. במקרה של עבירה פלילית, יש להציג את הפרט באופן מיידי בפני שופט או פקיד שיפוטי מורשה אחר, שעליו לשחרר אותם או להמשיך בפעולות המשפטיות הנדרשות בתוך פרק זמן סביר. כל מי שנשלל ממנו חירותו באמצעות מעצר או מאסר זכאי לחפש צדק באמצעות הליכים משפטיים.

חקיקה מקומית: חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

בתחום החקיקה המקומית, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מתייחס לחירותו של הפרט בסעיף 5. עם זאת, חשוב לציין כי זכויות אלו אינן מוחלטות וניתנות לפגיעה בהן, למרות מעמדן הנורמטיבי הגבוה. חוק היסוד קובע הוראות לפגיעה בזכויות מוגנות אלו, כגון הזכות לחירות אישית, על פי פסקת ההגבלה המפורטת בסעיף 8. כאשר בוחנים עניינים של ביטחון הציבור, הופך מאתגר לטעון נגד קיומה של "תכלית ראויה". "על ביצוע מעצרים. תפיסה זו מאפשרת לכוחות הביטחון להצדיק מעצרים מינהליים בהתבסס על המטרה הראויה והצורך הצבאי או הביטחוני הנגזר ממנה. בעיקרו של דבר, כל דרישה מבצעית הנחשבת תקפה על ידי נציגי הביטחון יכולה להקל על מעצר מנהלי במסגרת "מטרה ראויה". עם זאת, ישנה חשיבות מכרעת לבחון האם ביצוע המעצרים עומד בכל התנאים המפורטים בפסקת ההגבלה, שכן תנאים אלו הם מצטברים ואי לפגוש רק אחד מהם יכול להפוך את המעשה לבלתי חוקתי.

חקיקת מעצרים מינהליים בישראל

עם זאת, שמירה על חירותו של הפרט במסגרת מעצר מנהלי אינה המקור הרלוונטי היחיד. בישראל קיימת הסמכה חוקית למעצרים אלו, כמפורט בתקנות ההגנה לשעת חירום שנקבעו בשנת 1945. חשוב לציין כי בהתאם לסעיף 10 לחוק היסוד, תוקפן של תקנות אלו נשמר, ובכך מתבטל צריך להעריך את חוקתיות הפעולה בהתבסס על פסקת ההגבלה. משכך, להלכה ובהתאם למסגרת אכיפת החוק ולהוראות חוק יסוד ותקנות, ניתן לבצע מעצר מנהלי גם אם הוא נראה בלתי סביר או לא מידתי. ניכר כי הוראות חוק היסוד עומדות בפני אתגרים בהגבלת השימוש במעצר מינהלי, המחייבת פעמים רבות את מעורבות בית המשפט להערכת האיזון העדין בין ציווי ביטחון וזכויות אדם.

אמנת ז'נבה ועמידתה של ישראל

בדיקה מקיפה של אמנת ז'נבה ועמידתה של ישראל בה נדרשת כדי להבין היטב מדוע תקנות החירום המפורטות בחוק היסוד אינן חלות. בתחילה נימקה ישראל את סירובה להחיל את אמנת ז'נבה על השטחים הכבושים בכך ששטחים אלו נמצאים בשליטת מדינות שלא אשררו את האמנה. עם זאת, הקהילה הבינלאומית דחתה עמדה זו והפעילה לחץ על ישראל באמצעות החלטות רבות של העצרת הכללית של האו"ם ושל ועדת זכויות האדם (הידועה כיום בשם מועצת זכויות האדם של האו"ם) לאכוף את תקנות אמנת ז'נבה בשטחים הכבושים. למרות מאמצים אלה, ישראל נותרה נחרצת בסירובה, בטענה שאמנת ז'נבה היא המלצה בלבד וכי על מנת שתהיה מחייבת מבחינה משפטית, יש לשלב אותה בחקיקה הפנימית של המדינה המסכימה.

למידע נוסף על אמנת ז'נבה או זכויות האדם במשפט הבינלאומי.

מעצרים מנהליים במשפט הבינלאומי: ניתוח זכויות האדם והמשפט ההומניטרי Read More »

פסיקת מזונות ילדים בישראל: התקדמות ושינויים

פסיקת מזונות ילדים בישראל: התקדמות ושינויים<

פסיקת מזונות ילדים בישראל: התקדמות ושינויים

פסיקת מזונות ילדים: סקירה כללית

בעת קביעת המזונות נכנסים לתמונה גורמים שונים, לרבות חלוקת האחריות למזונות ילדים בין ההורים, המושפעת מהכנסותיהם.

בעבר, פסיקת מזונות ילדים נקטה בגישה סטנדרטית שנקבעה לפני שנים רבות. עם זאת, גישה זו הביאה לפערים שבהם אוכלוסיות חלשות הועמסו בתשלומי מזונות מופרזים שחרגו מיכולותיהן הכלכליות, בעוד שאוכלוסיות חזקות יותר קיבלו סכומים לא מספקים שאינם מספקים את צורכי הילדים. ניתן לייחס עיוות זה לפרשנות בתי המשפט לדין הדתי, שהטילה את האחריות הבלעדית על אבות למילוי הדרישות המהותיות של ילדיהם. למרבה הצער, גישה זו לא התחשבה בנסיבות האישיות של כל משפחה ובצרכים הספציפיים של כל ילד.

בתקופה האחרונה חלה התקדמות ניכרת בגישה לפסיקת מזונות ילדים. בתי המשפט מתחשבים כיום במגוון רחב של גורמים בעת מתן פסיקות אלה. גישת "הורות שווה" מדגישה את האחריות של שני ההורים לתמוך כלכלית בילדיהם על בסיס אמצעים האישיים. נלקחים בחשבון גורמים כמו גיל, בריאות, חינוך וצרכים רגשיים של הילדים. בנוסף, שוקל בית המשפט את רמת החיים שהיו לילדים לפני הפרידה ושואף לשמור על רמת חיים סבירה לאחר הפרידה. התפתחויות אלו סייעו למזער אי-התאמות בפסיקות מזונות ילדים ויצרו מערכת הוגנת יותר הנותנת מענה לצרכים הספציפיים של כל משפחה. ראוי לציין את משמעות פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין זה. המדריך לסטודנטים למשפטים

ביקורת על הגישה המסורתית והמלצות לשיפור

מאמרו של מזא שופך אור על האופן הבעייתי שבו בתי המשפט מפרשים את הדין הדתי הנוגע למזונות ילדים. הוא מדגיש את העיוותים והפגיעות הנובעים מגישת בית המשפט לפני פסק הדין האחרון. מעניין לציין שבית המשפט העליון מיישר קו עם נקודת המבט של מאזה בהחלטתם. המאמר מתעמק במערכת המזונות בישראל, ומציע ניתוח ביקורתי של המיתוסים וההנחות הרווחות סביב הנושא. מזא טוען כי השיטה הנוכחית מכבידה באופן לא פרופורציונלי על אבות באחריות כלכלית, תוך התעלמות מההכנסות והיכולות של האמהות. מעבר לכך, לטענתו, פסיקת המזונות מבוססת על אמות מידה מיושנות שאינן משקפות את המציאות הכלכלית והחברתית הנוכחית. בנוסף, מז"א מציינת שמערכת המזונות לא תמיד נותנת עדיפות לטובת הילדים, מה שעלול להוביל לאי יציבות כלכלית ולעימותים בין ההורים. שירותי פרסום דיגיטלי

לפיכך, הצעתו היא להקים משוואה סטנדרטית הנשענת על מידע סטטיסטי ומתחשבת ביכולת הכלכלית של שני ההורים, בדרישות הילדים ובאורח חייהם הרגיל. יתרה מזאת, עידוד חלוקה שוויונית של ההתחייבויות הכספיות על בסיס יכולותיו של כל הורה יסייע בצמצום הפערים בין המינים ובשמירה על רווחת הילדים. לבסוף, יישום הסדרי משמורת משותפת יאפשר לילדים לשמור על קשר משמעותי עם שני ההורים ולצמצם את הסתמכותם על הורה אחד לתמיכה כלכלית. מילון מונחים משפטיים

הנחיות חדשות לפסיקת מזונות ילדים

אימוץ המלצותיה של מזא על ידי בית המשפט העליון הביא לקביעת מספר עקרונות מרכזיים. עיקרון כזה הוא חלוקת אחריות שוויונית, הכוללת קביעת מזונות על סמך הכנסתו של כל הורה ורמת מעורבותו בטיפול בילדים, ללא קשר למשמורת. בית המשפט הדגיש את החשיבות של שימוש בנתונים סטטיסטיים ובנוסחה אקטוארית להערכת מדויקת של צרכי הילדים בפועל בעת קבלת החלטות שיפוטיות. עם זאת, חיוני שבית המשפט ישקול גם את הנסיבות האישיות של כל משפחה ואת הדרישות הספציפיות של כל ילד. שאלות ותשובות

באותו פסק דין הציג בית המשפט העליון הנחיה חדשה הנוגעת למזונות ילדים מעל גיל 6. השינוי העיקרי כרוך בחישוב תמיכה בהתבסס על שיעור הזמן המבלה עם כל הורה ומשכורותיו, במקום הסתמכות על פסיקות מבוססות מגדר המכבידות באופן לא פרופורציונלי על אבות באחריות כלכלית. גישה זו לוקחת בחשבון את הכנסת האם ואת משך הזמן שהילדים מבלים עם כל הורה. המטרה היא לבסס יכולת חיזוי לעתיד ולקבוע מראש סכום מזונות קבוע לתקופה שלאחר יום הולדתו השישי של הילד, ובכך לבטל את הצורך בהליכים נוספים בבית המשפט בשלב זה. סמכויות מנהליות במעצרים

הערכת עלות גידול ילדים והוצאות חריגות

קביעת גובה המזונות היא משימה מורכבת עבור בתי המשפט, שכן היא תלויה בעלות גידול הילדים. היעדר טבלאות סמכותיות או מחקר מקיף המגדיר עלויות אלו מהווה אתגר משמעותי. כתוצאה מכך, השופטים נאלצים להסתמך על הנחיות כלליות הקובעות הוצאות מינימליות הכרחיות, ללא דרישה לראיות ספציפיות.

הסתמכות על הנחיות כלליות אלו בלבד עלולה לגרום לפסיקות לא עקביות, ליחס לא הוגן כלפי אחד ההורים ולפגיעה ברווחת הילדים. יתרה מכך, גישות אלו אינן מצליחות לתת מענה לדרישות האישיות של כל ילד, תוך התעלמות מגורמים כגון גיל, מצב בריאותי, תחומי עניין והוצאות עבור חינוך מיוחד. כדי להתמודד עם אתגר זה, יש צורך בפתרון מקיף ושיטתי. גישה אפשרית אחת היא הקמת ועדה מקצועית שתפקידה לפתח נוסחה מדויקת לקביעת ההתחייבויות הכספיות של גידול ילדים תוך התחשבות בגורמים רלוונטיים שונים. בנוסף, חיוני לספק מידע נגיש ועדכני על הצרכים הספציפיים של ילדים בשלבי התפתחות שונים, תוך התחשבות בנסיבות חריגות. באמצעות יישום פתרון מערכתי, בתי המשפט יכולים להבטיח פסיקות שוויוניות ועקביות יותר, המעדיפות את טובת הילדים ומתן מענה לצרכיהם הייחודיים. סוף כלל רו נגד וייד

הנושא הנדון טופל גם בוועדת שיפמן, שהדגימה את הצורך בעדכון מ-1250 ל-1400 בסכומים הראשוניים. אולם אין זה הגורם היחיד שיש לקחת בחשבון, שכן יש להביא בחשבון גם הוצאות מיוחדות המחולקות שווה בשווה בין שני הצדדים. כתוצאה מכך, המזונות יכולים להצטבר לסכומים ניכרים. ניכר כי נסיבות מיוחדות וההוצאות המשותפות משפיעות באופן משמעותי על קביעת המזונות. בעצם, ההחלטה לגבי עלות גידול הילדים הופכת לגורם מכריע שיש לקחת בחשבון, אבל איך מעריכים את ההוצאה הזו בצורה מדויקת?

בית המשפט ניצב בפני אתגר עצום בכל הנוגע לקביעת סכום מזונות הילדים, שכן הוא מחייב הערכה מדויקת של ההוצאות הכרוכות בגידול ילדים. הערכה זו חייבת לכלול את ההתחייבויות הכספיות הן במשקי הבית של האם והן של האב. למרות המאמצים המתמשכים של בתי המשפט לחדד את המתודולוגיה לחישוב הוצאות אלו, נותרו קשיים רבים. ראשית, שופטים ועורכי דין חסרים את המומחיות והמשאבים הדרושים כדי להעריך במדויק את העלות האמיתית של גידול ילדים. שנית, בחינה של פסיקות בתי המשפט מעלה פערים מהותיים בהערכות עלויות בין שופטים שונים. כתוצאה מכך, אי התאמה זו מובילה לשינויים משמעותיים בסכומי מזונות הילדים שהופסקו. תביעות נגזרות והחזרת סמכויות

כדי להתמודד עם אתגרים אלו, נערך מחקר נפרד, שכלל פיתוח מודל אמפירי לחישוב ההוצאות הכרוכות בגידול ילדים בתוך משפחה ספציפית. מודל זה לקח בחשבון גורמים שונים, לרבות הכנסת המשפחה, מספר וגילאי הילדים. המחקר ניתח בהרחבה את נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי הוצאות משק הבית, ואיפשר לחוקרים לזהות את חלק ההוצאות המשפחתיות שהוקצה לגידול ילדים. הוצאות אלו סווגו בהמשך לפי רמת התלות בנוכחות הילד בבית. בנוסף, המחקר הפיק תובנות ממחקרים דומים שנעשו ברחבי העולם, תוך התאמה למסגרת המשפטית הייחודית בישראל. ממצאי המחקר גילו כי העלות בפועל של גידול ילדים נמוכה משמעותית מהעלות הערכות המקובלות על ידי בתי המשפט. כתוצאה מכך, ליישום ממצאי המחקר הללו יש פוטנציאל להפחית באופן משמעותי את סכום דמי המזונות המוענקים כעת.

השפעת זמני השהות על חלוקת המזונות

השיקול של זמני השהות הוא מכריע בעת קביעת חלוקת המזונות. ההכרה הרווחת היא כי משך הזמן שהילדים מבלים עם כל אחד מההורים משפיע ישירות על סכום המזונות שהאב אחראי עליהם, אפילו לפני גיל 6. ככל שהילדים נשארים יותר זמן עם אביהם, כך המחויבות הכלכלית שלו גדלה כדי לענות על הצרכים שלהם במהלך הזמן בנפרד. מנגד, הצרכים הכלכליים של הילדים בזמן השהות עם אמם פוחתים. בעוד שחלק מבתי המשפט עשויים גם להתאים את חלוקת הנכסים על סמך משך השהות, מקובל בדרך כלל כי זמני השהייה משפיעים בעיקר על המזונות, כאשר חלוקת הנכסים היא גורם משני. עם זאת, פסק דין שנקבע לאחרונה בבית משפט מחוזי הבהיר כי לגבי ילדים מתחת לגיל שש, כאשר גם המזונות וגם חלוקת הנכסים הם בגדר חובה, צרכי הילד כוללים גם מזונות וגם חלוקת נכסים. לכן, זמני השהייה ישפיעו על שני ההיבטים של התמיכה הפיננסית. דוקטרינת ההגנה המשפטית

דוגמה להוצאות חריגות בגידול ילדים

פסיקת מזונות ילדים בישראל: התקדמות ושינויים Read More »

המסגרת המשפטית של אגודות ואיגודי ספורט

המסגרת המשפטית של אגודות ואיגודי ספורט

במסגרת פרק זה, נתייחס ספציפית לסעיפים הנוגעים לאגודות ואיגודי ספורט. חשוב לציין שאותם עקרונות משפטיים חלים גם על אגודות ספורט, אם כי המיקוד שלנו יהיה בעיקר באגודות ואיגודים. בחירה מכוונת זו נעשתה על מנת לייעל את הדיון ולספק מידע רלוונטי בעל ערך מוסף לנושא המחקר, מבלי להציף את הקורא בפרטים לא רלוונטיים.

המסגרת שקובעת את הסטנדרט

חוק הספורט נחקק להסדרת מעמדם של איגודי ספורט והתאחדויות, תוך שימת דגש על המשמעות שהמחוקק מעניק לתחום זה של ספורט תחרותי. חקיקה ייעודית זו מכירה באיגודים ובאגודות כגופים פרטיים הכפופים לפיקוח ציבורי, ובכך מחילה עליהם היבטים מסוימים של המשפט המנהלי. בסעיף 1, המונח "אגודה" או "איגוד" מוגדר במפורש כתאגיד ללא מטרות רווח המשמש כארגון המרכזי המייצג ענף ספורט או ספורט בישראל, ומוכר כדין על ידי גופי שלטון בינלאומיים לאותו ספורט.

פעולתם של גורמים בענפי ספורט שונים

פעולתם של גורמים בענפי ספורט שונים מבוססת על שני עקרונות יסוד. ראשית, הספורט משמש כאמצעי לצמיחה אישית, המדגיש את החשיבות של אוטונומיה אינדיבידואלית. הדבר הוביל להקמתו באמצעות עמותות עצמאיות הנשלטות על פי המשפט הפרטי. שנית, הספורט נחשב לנכס ציבורי שמפוקח על ידי איגודי ספורט. שיעורים פרטיים

מיזוג המטרות הפרטיות והציבוריות

מיזוג המטרות הפרטיות והציבוריות מאפיין את מהותו של הגוף כישות דו-עלית, ובכך הכפיפה אותו לתקנות המשפט המנהלי. כדי להתמודד עם המטרות הסותרות בתוך אגודות ספורט וגופים במשפט פרטי, המחוקק הציג את המושג "גוף כפול" כמסגרת חוקית לניהול פעילויות על פני ענפי ספורט שונים. עדויות תלמידים

ההצעה לתיקון חוק הספורט

ההצעה לתיקון חוק הספורט מעידה על מסירות משותפת לאחריות ושקיפות בתוך איגודי הספורט והאגודות. הכוונה מאחורי תיקון זה היא להחיל על גופים אלה אמצעי פיקוח נוספים מהמשפט המנהלי, כאמור בהסבר להצעת החוק: "מטרת חוק זה היא להבטיח התנהלות אתית, הוגנת ותקינה של ארגוני הספורט". בהתחשב בכך שגופים אלו מחזיקים במונופול על הפעילות הספורטיבית ופועלים עם אופי ציבורי, לרבות ניהול וריכוז ענף הספורט בישראל, וחלקם אף זוכים למימון ציבורי ניכר, חובה להבטיח את עמידתם בעקרונות של ממשל תקין. שקיפות ושמירה על ערכי הליבה. טיפים שימושיים

הרמה התיאורטית – סקירת ספרות

מבחינת עקרונות כלליים, ישות דו-מהותית היא עסק העומד בשלושה קריטריונים ספציפיים: החזקה של מהות פרטית; היכולת לפעול באופן עצמאי ולהחזיק בבעלות עצמית; וניצול משמעותי של נכסי הציבור. הסעיפים הבאים יעמיקו בקריטריונים אלה.

עקרון האוטונומיה בתוך ארגוני ספורט

עקרון האוטונומיה בתוך ארגוני ספורט הוא עיקרון יסוד המוגן בחוק הספורט, המתואר במספר סעיפים מכריעים. סעיף 10 לחוק הספורט קובע כי כל עמותה או איגוד השולטים בענף ספורט חייבים לקבוע תקנות לניהול יעיל של הספורט ולהקמת מערכת משפט פנימית. סעיף 11 לחוק מעניק סמכות בלעדית למוסדות השיפוט הפנימיים של התאחדויות או איגודי ספורט לטפל בעניינים פנימיים הנוגעים לפעילותם. כתיבה אקדמית

ניצול נרחב של נכסי ציבור

הבחינה המובאת כאן מתמקדת בפעילותן של אגודות הספורט, שכן יום עיון זה עוסק במיוחד בעניינים הנובעים ממעשיהן. בעוד שהיבטים מסוימים עשויים לחול גם על העמותות עצמן, מחקר זה ימנע מלפרט כל פעילות ספציפית בתחום זה.

תחום שיפוט בתי הדין הפנימיים

פרק ב' לחוק הספורט מתייחס לבתי הדין הפנימיים של אגודות הספורט ולתחום שיפוטן. לפי סעיף 11, לא ניתן לערער על החלטות משמעתיות שהתקבלו בבתי דין פנימיים אלה בפני ערכאות חיצוניות. אגודות ספורט קיימות במסגרת חוקית המשלבת מרכיבים של משפט פרטי וציבורי כאחד. מרתון מבחנים

תיקון חוק הספורט (תיקון מס' 6)

במסגרת הצעה לתיקון חוק הספורט (תיקון מס' 6), התשס"א-2011, עלתה הצעה להרחיב את תחום הביקורת השיפוטית כך שיכללו גם את פסיקות בתי הדין הפנימיים של אגודות ואיגודים. מטרת הצעת החוק הייתה לשנות את סעיף 11 לחוק הספורט על מנת להסיר את ההגבלה על סמכות ההתערבות של בית המשפט. הדבר יושג באמצעות ביטול ההוראה האמורה בסעיף 11 לחוק, האוסרת כיום על בית המשפט להתערב בהחלטות משמעתיות.

התאחדות ספורט

המסגרת המשפטית של אגודות ואיגודי ספורט Read More »

בחינת מושג הצדק במסגרת עסקאות סותרות בשוק הנדל"ן

עסקאות סותרות: בחינת מושג הצדק

בתחום העסקאות הסותרות, בית המשפט ממלא תפקיד מרכזי בקביעת דרך הפעולה. עסקאות אלו מעוררות מספר רב של סוגיות המחייבות דיון מדוקדק של בית המשפט. בפרק הקודם בחנו את ההיבטים הפרוצדורליים הקשורים להסדר המפורט בסעיף 9 לחוק המקרקעין. כעת, המיקוד שלנו יעבור אך ורק לבחינת מושג הצדק במסגרת עסקאות שליליות.

הערכת עסקאות סותרות

בכל הנוגע להערכת עסקאות סותרות וקביעה מה הוגן והצודק, נדרשת בדיקה מדוקדקת. בחינה זו כרוכה בבחינה מדוקדקת של הסכמים חוזיים ושקילתם מול עקרונות הצדק. כדי להנחות אותנו בתהליך זה ניתן לעיין בסעיף 3(4) לחוק החוזים (תרופות) הקובע כי אין לאכוף חוזה אם אכיפתו תהיה בלתי צודקת בהתחשב בנסיבות. זה מוביל אותנו לשאלה: האם ניתן לקבל החלטות בנוגע לעסקאות סותרות על סמך שיקולי הצדדים המעורבים?

פסיקות משמעותיות בתחום העסקאות הסותרות

בעניין זה ניתנו מספר פסקי דין משמעותיים, שכל אחד מהם נוקט בגישה נבדלת. מקרה אחד כזה, ורטהיימר נ' הררי, עסק במוכר שהסכים בתחילה למכור דירה במיליון ליש"ט וקיבל מקדמה בסך 5,000 ליש"ט. בהמשך, התקשר המוכר בהסכם שני למכירת אותה דירה תמורת 800,000 ליש"ט וקיבל מקדמה של 350,000 ליש"ט.

הועלתה טענה בדבר חוסר ההגינות של העדפת הקונה הראשון במקרה זה, שכן הם שילמו סכום זניח לעומת התשלום המהותי ששילם הקונה השני. אולם בית המשפט דחה טענה זו, והבהיר כי סעיף 3(4) לחוק החוזים (תרופות) חל רק על היחסים בין הקונה למוכר בתוך כל עסקה, ולא בהשוואת עסקאות שונות. בית המשפט הצהיר בתוקף כי ההחלטה בעסקאות סותרות זוכה להתייחסות מפורשת בסעיף 9 לחוק המקרקעין, ובכך לא ניתן להחיל את חוק החוזים.

כאשר עמד בפני הסכמים סותרים הקשורים לתרופות, קבע בית המשפט החלטה מכרעת. הם קבעו עיקרון מנחה הקובע אם שתי העסקאות עומדות בקריטריונים של הגינות ואין קשר חוזי בין הקונה הראשוני לזה שאחריו, אין מקום להפעיל את סעיף 3(4) לחוק החוזים.

עמדת השופטת חיות

עמדה דומה הביעה השופטת חיות בפסיקת ע"א 5205/05 שחם מערכות שיווק למיזוג וחימום בע"מ נ' נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ (20.3.08). השופט הדגיש כי שיקול דעתו של בית המשפט, כמפורט בסעיף 3(4) לדיני החוזים, שלא לאכוף חוזה אם יהיה זה בלתי צודק בנסיבות הנתונות, חל רק על הצדדים המעורבים ישירות בחוזה. יש הטוענים כי פסיקה משמעותית בתיק ע"א 2643/97 גנץ נ' חברת בריטיש וקולינאל בע"מ 385 (2003) הפרה את עקרונות האיזון הקבועים בסעיף 9 לחוק המקרקעין, ורואה בה "שובר שוויון".

להלן הפרטים המרכזיים של המקרה: חברת בריטיש וקולינאל בע"מ, מכרו את הנדל"ן שבבעלותה לחברה נוספת, נורטקון בע"מ, מבלי לרשום את העסקה. לאחר מכן מכרה נורטקון את הנכס לקונה בשם גנץ, שגם הוא לא הצליח לרשום את המכירה או לספק הערת אזהרה כלשהי. גנץ לא גילה עניין בקרקע במשך תקופה של 17 שנים. לאחר זמן זה מכרה נורטקון את הנכס לקונה שני בשם קיבוץ אפק. הקיבוץ ערך בדיקת רישום וגילה שהקרקע עדיין רשומה על שם החברה הבריטית, ללא הערת אזהרה לאיש. הקיבוץ אימת שנורטקון, המוכרת, אכן רכשה את הקרקע מהחברה הבריטית (הבעלים הרשום).

ללא ידיעת קיבוץ אפק, נערך הסכם קודם 17 שנים לפני מכירת הקרקע לגנץ על ידי נורטקון, בעלים לא רשום. בעוד הערת אזהרה לטובת אפק נכללה בהסכם נורטקון ובריטי, גנץ פנה לנורטקון לפני סיום רישומו של אפק והתעקש על קיום הסכםם. גנץ טען כי מאחר שהעסקה עם קיבוץ אפק לא הושלמה ברישום, זכויות הבעלות שלו במקרקעין עדיפות על פני אפק, כאמור בסעיף 9 לחוק.

דיון בסעיף 12 לחוק המיטלטלין

תביעת גנץ נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי בהתבסס על הנימוקים הבאים: ראשית, בית המשפט קבע כי סעיף 9 לחוק המקרקעין אינו חל על מקרה זה, מאחר שנורטקון לא נרשמה רשמית כבעלת המקרקעין. במקום זאת, הגיע בית המשפט למסקנה כי סעיף 12 לחוק המיטלטלין, הנוגע לעסקאות המעורבות במקרקעין, הוא ההוראה החלה במצב זה.

לגישתו של גנץ, גם אם יובאו בחשבון התקנות המפורטות בסעיף 9 לחוק המקרקעין, אין גנץ יכול להצליח בתביעתו נגד קיבוץ אפק. זאת, משום שגנץ לא מילא את חובתו בכך שהתרשל ברישום הערת אזהרה לתקופה של 17 שנים.

בהתבסס על סעיף 3(4) לחוק החוזים (סמים), תש"ל-1970, אכיפת החוזה בין נורטקון לגנץ תיחשב כבלתי צודקת. כדי להבין היטב את ממצאיו הראשוניים של בית המשפט המחוזי, שצוטטו בערעור העליון, חשוב לבחון אותם ביתר פירוט. הקביעה הראשונה של בית המשפט המחוזי טענה כי סעיף 9 של חוק המקרקעין אינו נוגע למקרה הספציפי הנדון. זאת בשל העובדה שהעסקה בין בריטיש ל-Nortcon לא הושלמה באמצעות רישום, וכתוצאה מכך ל-Nortcon חסרה בעלות על הקרקע. במקום זאת, יש להם זכות "קניינית מעין".

תאונות משפטיות בעסקאות מקרקעין

עקרונות תום הלב ורישום הערת אזהרה

על סמך גישה זו ניתן להסיק כי יש לראות בנורטקון, שאינה הבעלים החוקי של המקרקעין, כבעל דין שנטל על עצמו את האחריות להעניק בעלות או צורה אחרת של זכות במטלטלין. משכך, יש לחול על המקרה סעיף 12 לחוק המיטלטלין. סעיף זה קובע כי אם יחיד מסכים להעביר בעלות או זכות אחרת במיטלטלין, אך בטרם מסירת הנכס בפועל, חוזר בו ומתקשר עם אדם אחר בהסכם העברה סותר, זכויות האדם הראשון גוברות. אולם אם האדם השני מתקשר בעסקה בתום לב, מקבל את הנכס או הזכות בתמורה, זכויותיו עדיפות.

הבסיס להחלטה זו לגבי מיטלטלין מול מקרקעין נובע מהתקנות המפורטות בחוק לעניין מיטלטלין וזכויות אחרות. במקרה זה, לא פעולת הרישום מהווה את הגורם המכריע, אלא החזקה הפיזית עצמה. מאחר שקיבוץ אפק מחזיק כיום בחזקה בתום לב, שאינה ניתנת לרישום רשמי, קובע סעיף 12 לחוק המיטלטלין כי זכויותיו של קיבוץ אפק מתוגברות, בניגוד לגנץ.

בית המשפט העליון לא קיבל גישה זו, וקבע כי קביעת תחולת סעיף 9 לחוק המקרקעין מבוססת על מהות חובת הצד המעניק ולא על היקף זכויותיו. נורטקון התחייבה להעניק זכאות משפטית לנכס, אשר נופלת בתחומה של סעיף 6 לחוק המקרקעין, והחלתו.

בסעיף 9 לחוק המקרקעין נטען כי התרשלותו לכאורה של גנץ באי רישום הערת אזהרה הביאה ל"תאונה משפטית" בה התנגשו עסקאות סותרות. בית המשפט בחן לעומק סוגיה זו והגיע למסקנה כי טענת הרשלנות אינה רלוונטית לדיני הקניין משני טעמים.

הרציונל הראשוני מאחורי זה נגזר מהחלטה משפטית, הקובעת כי אין להשוות רשלנות לחוסר תום לב. את הסיבה השנייה להעדר הערת אזהרה ניתן לייחס לרשלנות ברישום.

זכותו של בעל העסקה הראשונית, בהתבסס על היותו הראשון, אינה תלויה בסעיף 9 אם קיים תום לב. עם זאת, אי רישום הערת אזהרה על ידי בעל העסקה הראשונית עשוי להוות עילה לתביעה נזיקית נגדו בגין כל נזק שייגרם. למרות זאת, הנשיא ברק בחר לאמץ את פסיקת בית המשפט המחוזי מכמה טעמים משמעותיים, שסובבים כולם סביב החשיבות המרכזית של עקרון תום הלב במשפט הישראלי. יסודות אלה קבעו דוקטרינה במסגרת הביקורת השיפוטית המנחה את בית המשפט בדרך כלל, תוך הדגשת חשיבותה. פעולה בתום לב הינה דרישה מהותית לסעיף 9 לחוק המקרקעין, שכן היא מהווה מרכיב אינטגרלי ממסגרת נורמטיבית רחבה יותר ואינה יכולה להיחשב מנותקת.

עקרון תום הלב, בעל משמעות רבה במערכת המשפט, מקורו בחוק החוזים (חלק קל), התשל"ג-1973. עיקרון "מלכותי" זה עדיפות על כל שאר החוקים. בהתאם לסעיף 9 לחוק המקרקעין, זכויות הקונה הראשון גוברות על זכויות הקונה השני ואף המוכר. משכך, מחויב בעל העסקה הראשונית לפעול בתום לב. פעולת הייחוס של כוונה רעה להחלטה שלא לרשום הערת אזהרה נעוצה בהכרה שעקרון תום הלב משמש אמת מידה חסרת פניות להתנהלות הולמת בתוך קשרים בין אישיים. בסופו של דבר, ניתן לקבוע שנקודת המבט של ברק התפתחה לדוקטרינה מבוססת שאומצה על ידי רוב השופטים. נקודת מבט זו מגלמת עמדה השוקלת בקפידה את אחריותו של הקונה הראשוני לרשום הערת אזהרה כנגד גורמים שונים אחרים. על ידי בחינת חוסר תום הלב שמפגין כל צד על בסיס כל מקרה לגופו, גישה זו שואפת לשמור על שיווי משקל.

חשוב לחזור ולהדגיש כי היעדר הערת אזהרה רשומה אינו מרמז באופן אוטומטי על רע אֱמוּנָה. הדבר נכון בין אם אי היכולת לרשום הערת אזהרה נבעה מנסיבות שאינן בשליטת האדם או משום שאי הרישום לא תרם לאירוע המשפטי. נקודת מבט זו משותפת לשופטים האחרים המעורבים בתיק.

עמדות נוספות בפסיקה

השופט שטרסברג כהן חלק נקודת מבט דומה לנשיא ברק בעניין הנדון. היא סברה כי העדר הערת אזהרה רשומה אינו מעיד אוטומטית על חוסר תום לב, וכי הקונה השני יגבר על הקונה הראשון רק בנסיבות חריגות. אמנם היא הודתה כי אי רישום הערת אזהרה עשוי להעיד על רשלנות, אך טענה כי אין הדבר מרמז בהכרח על חוסר תום לב, שכן קביעת תום הלב היא סובייקטיבית. בניגוד לנשיא ברק, טען השופט שטרסברג כהן כי העונש על חוסר תום לב צריך להיות מידתי, וראה בסנקציה של הנשיא ברק בחומרה יתרה. היא הביעה חשש שגישתו של הנשיא ברק עלולה להוביל לאי יציבות מסחרית, הסותרת את תכלית סעיף 9.

בניגוד לעמדתו של הנשיא ברק בעניין תום הלב, אנו מוצאים את עמדותיהם המנוגדות של השופט ש' לוין ובמידה מסוימת גם השופט א' ריבלין, שדוגלים שניהם בעקרון "שתיקה". גישתו של השופט ש' לוין קובעת כי הקונה הראשוני מפקיע את זכויותיו אם לא ירשם הערת אזהרה. לפיכך, כל רוכש מקרקעין חייב לוודא שהוא רושם הערת אזהרה כדי להבטיח את זכותו לרכוש. השופט א' ריבלין, תוך שהוא נוקט בדוקטרינת "ההשתקה", מיישר קו יותר עם השופט שטרסברג כהן בגישתם.

למידע נוסף על זכויות קניין, בקרו בעמוד מאמרים אקדמיים במשפטים.

בפרקטיקה המשפטית בישראל הפך חוק הגז שיישם הנשיא ברק לעיקרון הרווח בכל הנוגע לעסקאות סותרות. על פי דוקטרינה זו, הדרישה לרשום הערת אזהרה מעוגנת במושג המהימנות, ויש להעריך בקפידה כל מקרה לגופו.

בעמדה שונה מהשופטים, הביע השופט עמית את נטייתו לנקודת מבטו של ש' לוין בפרשת עזבונו של עפיף מוחמד ביאד ז"ל נ' סמי אחמד לחם. הוא הדגיש את סבירות הפעולה של הערת האזהרה ואת הפוטנציאל שלו להקטין את הנזק. פסיקה זו מתייחסת לתקנת שוק לפי המשפט המקובל.

החלטה משפטית משמעותית

במסגרת סעיף 10 לחוק המקרקעין, המכונה גם "תקנת שוק", עמדתי בעבר על יסודות תום הלב שניתן להתעורר ולחקור. כעת, אפנה את תשומת ליבי להחלטה משפטית משמעותית הנוגעת לרגולציה בשוק. פסיקה זו מתמקדת בתיק המעורב באפוטרופוס הכללי והרטפלד.

בפרשת הגנרל גרדיאן נ' הרטפלד, התקבלה מסקנה כי אין די בהסתמכות על רישום כדי שסעיף 10 יחול; על הרוכש לרשום גם את זכותו הקניינית. השופט גולדברג, באותה פרשה, ציין כי סעיף 10 לחוק המקרקעין מעניק עדיפות לזכויות המוגנות המפורטות בו. עם זאת, החלת עדיפות זו על זכויות מנדטוריות מציבה אתגרים משמעותיים, שכן היא נוגדת את אופי הזכויות המנדטוריות, המתאפיינות באי יכולתן לחייב צדדים שלישיים שלא היו מעורבים ביצירתן.

גישות שונות לפסיקה

בתפיסה חולקת, הביעה השופטת קדימה את האמונה כי יש להעניק לרוכש שפעל בתום לב והסתמך על הרישום בעלות על המקרקעין, גם אם זכויותיו לא נרשמו באופן רשמי. הוא טען כי לדוקטרינת "תום הלב" יש השלכות משמעותיות ומתפרשת על תחומים שונים, ולכן אין סיבה שהיא לא תחול במקרה הספציפי הזה. בהינתן הנסיבות, הוא טען כי האינטרס השולט בחוק מחייב מתן הגנה מלאה לזכות הקניין.

הרעיון של תקנת שוק צץ מתוך הצורך לאזן בין האינטרסים של ביטחון סחר ואינטרסים של הפרט. תקנה זו מקנה לרוכשים את הזכות החוקית לתבוע בעלות בסיום עסקה, כל עוד כל ההליכים הדרושים להעברת הזכות בוצעו כהלכה. השופט קדימה טוען כי בנסיבות חריגות מסוימות, מוצדק להעדיף את האינטרס העולמי של יציבות כלכלית על פני הגנה על זכויות הבעלות הפרטניות. הדבר עשוי להיות כרוך בהתייחסות להליך רישום חלקי כתקף וסופי, אם שאר השלבים הם רק פורמליות כגון "רישום" או "קבלה".

למידע נוסף על עקרונות תום הלב, בקרו בעמוד דוקטרינת ההגנה המשפטית.

בניגוד לדעה לפיה השופט הקודם בעניין הרטפלד דבק בהלכת גנץ, שבה הקונה השני מקבל עדיפות על הראשון על פי עקרון תום הלב, אין זה כך. בעניין גנץ, לאף אחד מהצדדים לא הייתה טענה משפטית לנכס ושניהם השיגו זכויות מנדטוריות שאינן רשומות, לפיכך ההעדפה שניתנה לקונה השני לא פסלה זכות מנדטורית. אולם במצב הרטפלד, השופט הקודם'גישתה פושטת שלא בצדק את הבעלים המקורי מתביעתו המשפטית, כתוצאה מהתחייבות האובליגטורית של הקונה שלא נרשמה.

יש ניגוד מובהק שעולה מהשוואה זו. במצב שבו היה מעורב גאנז, הקונה הראשוני פעל בחוסר תום לב, וכתוצאה מכך שלילת העדיפות שלהם. לעומת זאת, במקרה של הרטפלד, השופט הקודם שואף לערער את זכויות הקניין של הבעלים המקורי בהתבסס על העדר לכאורה של תום לב. משכך, ניתן להסיק כי תום הלב יכול לכאורה להעניק זכויות בעלות לרוכש, תוך התעלמות מזכויות הבעלים המקורי. פער נוסף בין התיקים נובע מכך שבתיק גנץ מעורבים שני גורמים: קיבוץ אפק שפעל בתום לב וגנץ שפעל בחוסר תום לב באי רישום הערת האזהרה. אלא שבעניין הרטפלד גם הבעלים המקורי פעל בתום לב ובכך שלל את עדיפותו של הרוכש.

בחינת מושג הצדק במסגרת עסקאות סותרות בשוק הנדל"ן Read More »

עסקאות נוגדות במקרקעין ותקנת השוק

עסקת מקרקעין

עסקאות סותרות בשוק הנדל"ן

מהן עסקאות סותרות?

עסקאות בשוק הנדל"ן הסותרות זו את זו וכפופות לתקנות השוק מוכרות כעסקאות סותרות. תאונות משפטיות אלו מתרחשות כאשר מוכר מעניק את הזכות לנכס לשני קונים שונים, וכתוצאה מכך מתנגשות בין זכויותיהם. הסיווג של עסקאות אלו כמנוגדות מבוסס על שלושה גורמים מרכזיים: אופי הזכות, המיקום והתזמון.

אופי הזכות

האופי הבסיסי של שתי העסקאות צריך להתאים. גם אם עסקה אחת מעניקה בעלות לצד אחד והעסקה השנייה מעניקה חכירה לצד השני, ייתכן שלא תהיה סתירה בין העסקאות. הסיבה לכך היא שמהות הזכות שונה בכל עסקה.

מיקום ותזמון

השכרת חדרים נפרדים לגורמים שונים אינה יוצרת עסקאות סותרות מכיוון שהתחולה של כל עסקה אינה חופפת. באופן דומה, אם הנכס מושכר לצד אחד לתקופה מסוימת ולאחר מכן מושכר לצד אחר לתקופה שאינה חופפת, אין עסקאות סותרות שכן הן אינן מתרחשות בו זמנית.

תוקף משפטי והתחייבויות

על מנת לזהות ולסווג עסקאות כעסקאות סותרות, חיוני ששתי העסקאות יהיו בעלות תוקף משפטי. סעיף 9 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי אם יחיד מתקשר בעסקת מקרקעין ובעקבות כך מבצע עסקה סותרת טרם השלמת הרישום, עדיפות לזכויות בעל העסקה הראשונה. עם זאת, אם העסקה השנייה בוצעה בתום לב, בתמורה, ונרשמה בעודה בתוקף, זכויותיהם ייחשבו עדיפות.

למידע נוסף על תוקף עסקאות, בקרו בעמוד דרישת כתובה בעסקת מקרקעין.

תום לב והערכת התמורה

ניתוח התנאים המוקדמים לתעדוף הרוכש השני, כמפורט בסעיף 9 לחוק המקרקעין. התנאי העיקרי הוא תום לב, הנקבע סובייקטיבית על פי עמידתו של הפרט בדרישות האמורות בסעיף 9. חשוב לציין כי די בתום לב סובייקטיבי, כלומר אם היה לאדם ידיעה על קונה קודם, תום הלב שלו מתבטל. עם זאת, תום לב אובייקטיבי אינו חובה, ולכן גם אם קיימת רשלנות, אין בכך כדי לשלול את קיומו של תום הלב.

בחינת תום הלב חיונית הן בעת ביצוע העסקה והן לאורך התקופה שלפני רישומו, כפי שנקבע בעניין סונדרס. לרישום תפקיד מכריע בקביעת זכויות הקונה השני על הראשון. חשוב לציין שכל צורת רישום אחרת אינה עומדת בדרישת הרישום. הרישום הנדרש נוגע דווקא לזכויות הבעלות, בעוד הערת אזהרה במרשם אינה עומדת בדרישות הסעיף. מעבר לכך, נקבע כי הרישום הנדרש חייב להיות רישום בפועל, שכן אין די באישור רשם המקרקעין בלבד.

השלכות והבנת תקנות השוק

חוק המקרקעין מחייב צורת רישום מכוננת, כלומר הוא לא רק מכריז על זכויות בעלות אלא גם יוצר אותן. עקרון יסוד זה נועד להבטיח שרוב זכויות המקרקעין מתועדות בפנקסי המקרקעין הנגישים לציבור, ובכך להגביר את אמינות מערכת הרישום.

הדרישה השלישית לעדיפות הקונה השני על פני הראשון מתוארת בסעיף 9 והיא ידועה כתנאי התמורה. יצוין כי סעיף זה אינו חל במקרים של עסקאות מתנה.

הערכת התמורה

החוק קובע דרישת תמורה, אך הוא אינו מפרט את הסכום הספציפי שיש לשקול. לכן, הסכום המדויק של התמורה נותר לא ברור. בעניין אדיב נ' כהן, נקט בית המשפט את העמדה כי התמורה הפורמלית מספקת, מבלי לשנות את גובה התמורה או הקשר שלה לשווי השוק של הנכס. מנגד, בפסיקת בנק אוצר החייל נ' אהרונוב, קבע בית המשפט כי שיקול לא ריאלי עשוי להצביע על חוסר תום לב.

פרשת כנען נ' ממשלת ארצות הברית

פרשת כנען נ' ממשלת ארצות הברית עומדת כפסיקה משמעותית בעניין התמורה, במיוחד ביחס להסדרת שוק המיטלטלין. בתיק זה עמדו שופטי בית המשפט חלוקות בעניין הפיצויים.

לטענת השופט ש' לוין, הערכת התמורה צריכה להתבסס על נקודת מבט של קונה ומוכר מרצון, בהתחשב בידע שלהם בעת ביצוע העסקה ולא לאחר מכן. לשיטתו, התמורה ששולמה עומדת בדרישות סעיף 34. עם זאת, השופטים חשין ואור חלוקים ביניהם וסברו כי יש להעריך את התמורה על פי דיני החוזים, ולא על פי דיני הקניין. משכך, הגיעו למסקנה שהעסקה פסולה עקב טעות הדדית.

פרשנות נוספת לתום לב

לטענת הנשיא ברק, יש לראות את היסוד ההכרחי של תום הלב באופן אובייקטיבי, כלומר, השיקול צריך להיות ריאלי ריאלי לא רק במועד ה עסקה, אלא גם לאחר שגברת כנען נודעה לערכו האמיתי של המיטלטלין. מנגד, סברה השופטת שטרסברג כהן כי השיקול לעניין תקנת השוק אינו יכול להיות סמלי; במקום זאת, זה חייב להיות שיקול ממשי. לפיכך, לשיטתו, התמורה ששולמה לא עמדה בדרישה זו.

גם השופט אנגלנדר וגם השופט טיקרל חלקו את האמונה שהערכת השיקול במונחים של תום לב אינה נכונה. מוקד פסק דין זה, בכל הנוגע לסוגיית התמורה, מתמקד בסעיף 9 להסדר והערכת התמורה המתאימה, לצד הקריטריונים לבדיקתו.

למידע נוסף על תקנת השוק, בקרו בעמוד תיק מתנות נתניהו.

תקנת השוק בסעיף 10 לחוק המקרקעין

בתחום המקרקעין, המושג "תקנת שוק" מתייחס לעסקאות שבהן מעורבים יחידים הרוכשים זכויות קניין ממי שאינו בעל בעלות בנכס. הגיוני להסיק שאדם אינו יכול להעביר זכות קניין שאין ברשותו. נימוק זה הופך משכנע עוד יותר כאשר בוחנים כי הענקת הזכות לאדם אחר כרוכה בשלילת זכות הקניין שלו מהבעלים המקורי ללא כל הצדקה תקפה. זה עומד בניגוד לעסקאות יריבות, שבהן עלולים להיווצר סכסוכים בין קונים שונים שקיבלו את זכויותיהם ישירות מבעל הקרקע.

סעיף 10 לחוק המקרקעין מציג נקודת מבט מנוגדת להנמקה האמורה, תוך עדיפות להקלת פעולות השוק והמסחר. היא קובעת כי אנשים אשר השיגו זכויות במקרקעין מוסדרים באמצעים לגיטימיים ובתום לב, למרות אי דיוקים פוטנציאליים בתהליך הרישום, עדיין ישמרו על תוקף זכויותיהם.

המטרה מאחורי חיפוש היכולת להכיר בהעברת הבעלות מאדם שאינו בעלים היא להקל על התקדמות חלקה של מסחר בנכסים, המתרחש באמצעות עסקאות שוק שנועדו להיות קבועות. סעיף 10 לתקנה קובע במפורש את אי-החזרה של ההתיישנות.

הגנה על זכויות הקניין

על המחוקק הוטל ליצור מערכת שתספק בטחון לשני היבטים מרכזיים: שמירה על זכויות הקניין של יחידים למניעת פעולות הונאה במרשם המקרקעין, והבטחת סביבה בטוחה לרוכשים לעסקאות מקרקעין. טרם יישום תקנות השוק המפורטות בסעיף 10 לחוק, התמקדה ההשקפה הרווחת בהגנה על הציבור ורכושו. עם זאת, מאז הכנסת סעיף 10, הדגש עבר להבטחת סחר הוגן. לאור ההשלכות המשמעותיות הכרוכות בתקנות השוק, כגון הפקעה אפשרית של זכויות מבעלים מקוריים, קיימת חשיבות מכרעת לנקוט זהירות מרבית בבחינת התנאים המפורטים בסעיף 10 לחוק המקרקעין, כפי שפורשו בתקדימים משפטיים שונים.

תנאים מצטברים לתקנת השוק

"תקנת השוק" המפורטת בסעיף 10 כפופה לחמישה תנאים מצטברים. תנאים אלו מתייחסים לרכישת זכויות קניין ספציפיות כהגדרתן בחוק המקרקעין: בעלות, שכירות והלוואה, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. חשוב לציין שסעיף 10 חל רק על עסקאות בעלות תוקף קנייני. דרישה זו קיימת כדי להבטיח שחוק המקרקעין שומר על שלמות המרשם, שכן לא ניתן לרשום זכויות שאינן קנייניות.

חוקי המקרקעין והגנת הרוכשים

נכסי מקרקעין חסרי רשם מוסדר כהלכה לא יחולו על ההוראות המפורטות בסעיף 10 לחוק. כמו כן, הרישום במרשם חלופי אינו עומד בדרישות המפורטות בסעיף 10 ולפיכך לא יאושר.

פסיקת בית המשפט קבעה כי הערכת תום הלב נקבעת על פי ידיעתו בפועל של הקונה, ולא על פי מה שהיה עליו לדעת על סמך תקן האדם הסביר. משכך, מבחן תום הלב הינו סובייקטיבי ומשקף את הרשעתו של הקונה כי המוכר מחזיק בבעלות החוקית בנכס והוא רשאי להעביר בעלות זו ללא כל שעבוד.

חשוב להדגיש שכאשר מישהו "מעלים עין", הוא מאבד את תום הלב וכתוצאה מכך מאבד את ההגנה שמעניק סעיף 10. עם זאת, תום הלב של הקונה נותר על כנו אם לא היה מודע לכך שלמוכר חסרות הזכויות בנכס, למרות שאולי היו מודעים לו היו נוקטים באמצעי זהירות סבירים שקונה נבון היה נוקט. מצב זה אמנם מעיד על התרשלות מצד הקונה, ולרשלנות זו עשויות להיות השלכות משפטיות, אך אין בכך כדי לשלול את תום הלב שלהם. קביעה זו, בין אם היא חזקה ובין אם לאו, עלולה לסבך את יישום ההסדר המשפטי המפורט בסעיף 9 בכל פעם שמתבקשת בדיקה של מהות והיקף ההתרשלות (הערתי).

בהתאם לעיקרון הקבוע שהותווה בפסק הדין ופורט עוד בפרק שלאחר מכן, מקבל הרוכש תפקיד של "מונע נזקים משתלם" במקרים בהם נוצרות זכויות סותרות. זאת בשל יכולתו הייחודית של הרוכש לגשת למידע רלוונטי על הנכס בעת ביצוע העסקה, בשונה מהבעלים התמימים שאולי לא היה מודע לעסקאות מאחורי הקלעים. בהתבסס על תפיסה זו, נקבע כי אם הקונה מסתמך בלב שלם על טעות שנרשמה בטאבו, נותן פיצוי, ונוקט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע מחלוקות משפטיות, אזי מוצדק לסטות מהכלל האחיד האוסר על ההעברה. של יותר מאחד מחזיק. פרספקטיבה זו, העשויה להיחשב כ"מזיקה" בהקשר של דיני הקניין, ניכרת היטב בפסיקה.

חריגים לתקנת השוק

בעניין מורדכיוב נקבעו שני חריגים בדבר אי-תחולתו של סעיף 10 לחוק המקרקעין. החריג הראשון נוגע למצבים שבהם הקונה לא עיין לחלוטין בספרי המרשם. החריג השני חל כאשר הקונה הסתמך על פגמים חיצוניים, כגון מסמכים מזויפים, ולא על המידע שנרשם בטאבו.

עסקה בנדל


עסקאות נוגדות במקרקעין ותקנת השוק Read More »

error: התוכן באתר זה מוגן.

ברוכים הבאים!

אנא ענו על מספר שאלות קצרות

ליצירת קשר בוואטסאפ, לחצו כאן
דילוג לתוכן